Практика применения законодательства при удостоверении нотариусами сделок

Дата: 21.05.2016

		

Московский экономико-правовой институт

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель дипломной работы:
_______________________________
«______» ________________ 2000 г.

ПЛАН

Дипломной работы на тему: «Практика применения законодательства при
удостоверении нотариусами сделок»
студента юридического факультета Потапкина Андрея Юрьевича

Введение 3
ГЛАВА 1. ОБЩЕЕ УЧЕНИЕ О СДЕЛКАХ 5
1.1 Общие положения о сделках 5
1.2 Сделки подлежащие обязательному нотариальному удостоверению 6
1.3 Правила совершения сделок 8
1.4 Договоры 17
ГЛАВА 2. УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДОГОВОРОВ 20
2.1 Удостоверение договора о предоставлении земельного участка для
строительства жилого дома 20
2.2 Сделки с недвижимостью 21
2.3 Сделки с недвижимостью, находящейся в общей 22
2.4 Купля-продажа части недвижимого имущества. 23
2.5 Сделки с жилыми домами 25
2.6 Удостоверение договора купли-продажи жилого дома с условием
пожизненного содержания продавца 26
2.7 Удостоверение договора дарения имущества 27
2.8 Удостоверение договора займа 28
2.9 Договор об ипотеке 29
2.10 Рента и пожизненное содержание с иждивением 33
2.11Обеспечение правомерности и законности сделок 39
2.12 Нарушения допускаемые нотариусами при удостоверении сделок 44
2.12 Защита прав несовершеннолетних при удостоверении нотариусами
сделок 51
Выводы и предложения………………………………………………………58
Список использованной литературы
Приложения

Студент ________________
«_____» _______________ 2000 г.

Введение

В соответствии со ст. 48 Конституции Российской Федерации каждому
гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи.
Нотариат обеспечивает эту помощь путем совершения нотариусами нотариальных
действий.
Существенную защиту прав и законных интересов участников гражданского
оборота нотариат осуществляет, прежде всего, в сфере обязательственных
правоотношений; заключении и исполнении в основном имущественных сделок.
Важное место среди них занимают сделки с недвижимостью. Статья 53 Основ
законодательства Российской Федерации о нотариате предусматривает
обязательное нотариальное удостоверение сделок, для которых непосредственно
законом установлена данная форма и в случаях предусмотренных соглашением
сторон, также эти положения изложены в 163 статье Гражданского Кодекса РФ
Нотариальная форма придает сделке достоверность, вносит ясность во
взаимоотношения сторон по вопросу ее содержания и факта ее совершения.
Нотариальное удостоверение сделки обеспечивает возможность доказывания
определенных фактов в суде. Нотариусы обеспечивают правильное заключение
договора, беспристрастны в отношениях между сторонами, разъясняя им
применяемое право в каждом конкретном случае, также разъясняя последствия
совершения действий, и дают возможность действовать в рамках закона по
заключенному, имеющему юридическую силу договору.
Значение сделок заключается в том, что они являются наиболее
распространенными юридическими фактами, в силу которых на основе правовых
норм возникают, изменяются и прекращаются права и обязанности граждан и
юридических лиц. Роль нотариата по отношению к гражданско-правовым сделкам
состоит в содействии их совершению, а также закреплении их в надлежащей
юридической форме, вследствие чего имеется гарантия их законности и высокой
степени достоверности; в случае утраты документов, в которых эти сделки
выражены, они могут быть легко восстановлены.

ГЛАВА 1. ОБЩЕЕ УЧЕНИЕ О СДЕЛКАХ

4 Общие положения о сделках

Статья 153 ГК РФ дает понятие сделки как действий граждан и юридических
лиц, направленных на установление, изменение или прекращение гражданских
прав и обязанностей. Сделка представляет собой сочетание воли и
волеизъявления. В связи с тем, что сделка предполагает намерение лица
приобрести определенные юридические права и обязанности, для ее совершения
необходимо желание лица, заключающего сделку. Такое желание называют
внутренней волей, которую необходимо довести до сведения других лиц.
Способом выражения внутренней воли является волеизъявление. Волеизъявление
принимает форму определенного действия – подписание договора, составление
завещания, выдача доверенности и др.
В соответствии со ст. 154 ГК РФ, в зависимости от числа участвующих в
сделке сторон, сделки бывают – односторонними, двусторонними и
многосторонними.
Для совершения односторонней сделки достаточно волеизъявления одной
стороны. Примером односторонней сделки может служит завещание,
доверенность, принятие наследства или отказ от него.
Для дву- или многосторонних сделок необходимо, чтобы волю выразили два и
более лиц, и эта воля совпала. Такие сделки называются договорами. Договоры
в нотариальной практике чаще встречаются в виде двусторонних сделок.
Форма сделок может быть устной или письменной, письменная форма
подразделяется на простую и нотариальную (ст. 158 ГК РФ).
Письменная форма представляет собой выражение воли участников сделки
путем оставления документа, отражающего содержание подписанного лицами,
совершающими сделку (ст. 160 ГК РФ). Нотариальная форма отличается от
простой письменной формы тем, что на документе, отвечающем перечисленным
выше требованиям, нотариусом или другим должностным лицом, имеющим право
совершать такое нотариальное действие, совершается удостоверительная
надпись (ст. 163 ГК РФ).

5 Сделки,подлежащие обязательному нотариальному удостоверению

В соответствии со ст. 163 ГК РФ нотариальное удостоверение сделок
признается обязательным в двух случаях:
— по закону;
— по соглашению сторон (даже если по закону для сделок данного вида эта
форма не требуется).
Гражданский кодекс Российской федерации содержит прямые указания об
обязательной нотариальной форме таких сделок как:
— доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы,
должна быть нотариально удостоверена, это указано в п.2 ст. 185 ГК РФ;
— в соответствии с п.3 ст.187 ГК РФ доверенность, выдаваемая в порядке
передоверия, за исключением случаев, предусмотренных п. 4 ст. 185 ГК РФ
удостоверяется в нотариальном порядке;
— в пункте 2 статьи 339 ГК РФ указано, что договор об ипотеке, а также
договор о залоге движимого имущества или прав на имущество в обеспечение
обязательств по договору, который должен быть нотариально удостоверен;
— в пункте 2 статьи 389 и пункте 2 статьи 391 Гражданского Кодекса РФ
предусматривается обязательное нотариальное удостоверения уступки
требования и перевода долга, основанные на сделке, совершенной в
нотариальной форме;
— также договор ренты (ст.584 ГК РФ).
Статья 540 ГК РСФСР 1964 года содержит прямое указание обязательности
нотариальной формы завещания.
Статья 41 Семейного кодекса 1995г. предусматривает обязательное
нотариальное удостоверение Брачного договора.
Также по желанию сторон нотариус может удостоверять и другие сделки.
По сравнению с прежним законодательством новый Гражданский кодекс
Российской Федерации сужает круг сделок, подлежащих обязательному
удостоверению. В старом ГК РСФСР 1964 года обязательному нотариальному
удостоверению подлежали:
— договоры об отчуждении (купли-продажи, мены, дарения) жилого дома или
части дома либо квартиры в многоквартирном доме жилищно-строительного
коллектива индивидуальных застройщиков, находящихся в городе или поселке
городского типа (ст. ст. 239, 255, 257 Гражданского Кодекса РСФСР 1964
года.)
— статьей 195 ГК РСФСР 1964г. предусматривалось обязательное
нотариальное удостоверение договора о залоге жилого дома (части дома),
квартиры
— договоры о возведении индивидуального жилого дома на праве личной
собственности на отведенном земельном участке.
— договоры дарения на сумму свыше 500 рублей подлежали также
нотариальному удостоверению (ст. 257 ГК РСФСР);
— договоры дарения легковых автомобилей и мотоциклов с колясками.
— договоры купли-продажи строительных материалов (ст. 239 ГК РСФСР);
— также завещания в соответствии со ст. 540 ГК РСФСР;
— доверенности на совершение сделок, требующих нотариальной формы (ст.
65 ГК РСФСР);
— и доверенности выдаваемые в порядке передоверия (ст.68 ГК РСФСР)

На основании ст. 164 ГК РФ:
— сделки с землей и другим недвижимым имуществом подлежат
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
— законом может быть установлена государственная регистрация сделок с
движимым имуществом определенных видов. Несоблюдение нотариальной формы
сделки либо требования о государственной регистрации сделки влечет ее
недействительность.

1.3 Правила совершения сделок

Удостоверение сделок, как и других нотариальных действий, осуществляется
в соответствии с принятыми 11 февраля 1993 года Основами законодательства о
нотариате, нотариусами, которые работают в государственных нотариальных
конторах или занимаются частной практикой.
При удостоверении сделки нотариус разъясняет сторонам смысл и значение
проекта сделки, проверяет, соответствует ли ее содержание действительным
намерениям сторон, разъясняет сторонам все правовые нормы, относящиеся к
сделке, ее юридическим последствиям.
Приступая к удостоверению сделки, нотариус устанавливает личности
обратившихся для ее удостоверения, а также проверяет дееспособность граждан
либо правоспособность юридических лиц (ст. 42, 43 Основ). Дееспособность
граждан в полном объеме возникает по достижении ими совершеннолетия, т.е.
18-летнего возраста (ст. 21 ГК РФ).
В силу правил статьи 171 ГК РФ: 1. Ничтожна сделка, совершенная
гражданином, признанным недееспособным вследствие психического
расстройства. Каждая из сторон такой сделки обязана возвратить другой все
полученное в натуре, а при невозможности возвратить полученное в натуре –
возместить его стоимость в деньгах. Дееспособная сторона обязана, кроме
того, возместить другой стороне понесенный ею реальный ущерб, если
дееспособная сторона знала или должна была знать о не дееспособности другой
стороны. 2. В интересах гражданина, признанного недееспособным вследствие
психического расстройства, совершенная им сделка может быть по требованию
его опекуна признана судом действительной, если она совершена к выгоде
этого гражданина.
Сделки от имени несовершеннолетних, не достигших 14 лет, могут совершать
только их родители, усыновители или опекуны (ст. 28 ГК РФ). От имени
гражданина, признанного недееспособным, сделки совершает опекун (п. 2 ст.
29 ГК РФ). Ничтожна сделка, совершенная несовершеннолетним, не достигшим
четырнадцати лет (малолетним). К такой сделке применяются правила,
предусмотренные абзацами вторым и третьим пункта 1 статьи 171 Гражданского
Кодекса РФ. В интересах малолетнего совершенная им сделка может быть по
требованию его родителей, усыновителей или опекуна признана судом
действительной, если она совершена к выгоде малолетнего. Правила настоящей
статьи не распространяются на мелкие бытовые и другие сделки малолетних,
которые они вправе совершать самостоятельно в соответствии со статьей 28
настоящего Кодекса (п. 1, 2, 3 ст. 172 ГК РФ).
Сделки от имени несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет могут быть
удостоверены с письменного согласия их законных представителей – родителей,
усыновителей или попечителя (п. 1 ст. 26 ГК РФ). В соответствии со статьей
175 ГК РФ: 1. Сделка, совершенная несовершеннолетним в возрасте от
родителей, усыновителей или попечителя, в случае, когда такое согласие
требуется в соответствии со статьей 26 настоящего кодекса, может быть
признана судом недействительной, соответственно применяются правила,
предусмотренные абзацами вторым и третьим пункта 1 статьи 171 настоящего
Кодекса.
2. Правила настоящей статьи не распространяются на сделки
несовершеннолетних, ставших полностью дееспособными.
Сделки от имени лиц, признанных в судебном порядке ограниченно
дееспособными, могут быть удостоверены лишь с согласия попечителя. Однако
такой гражданин самостоятельно несет имущественную ответственность по
совершенным им сделкам и за причиненный им вред (п. 1 ст. 30 ГК РФ).
В соответствии с п. 2 ст. 37 ГК РФ опекун не вправе без предварительного
разрешения органа опеки и попечительства совершать, а попечитель – давать
согласие на совершение сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению
имущества подопечного, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное
пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих
подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него долей, а также
любых других сделок, влекущих уменьшение имущества подопечного. В
соответствии с п. 3 этой же статьи: опекун, попечитель, их супруги и
близкие родственники не вправе совершать сделки с подопечным.
Если у нотариуса есть основания предполагать, что кто-либо из участников
сделки вследствие душевной болезни или слабоумия не может понимать значения
своих действий и руководить ими либо вследствие злоупотребления спиртными
напитками или наркотическими веществами ставит свою семью в тяжелое
материальное положение, а сведений о признании лица недееспособным или
ограниченно дееспособным не имеется, нотариус откладывает решение сделки и
выясняет, не выносилось ли судом решение о признании лица недееспособным
или ограниченно дееспособным. При отсутствии такого решения нотариус о
своем предположении сообщает одному из лиц или одной из организаций,
указанных в ст. 258 ГПК РСФСР, способных поставить вопрос перед судом о
признании лица недееспособным или ограниченно дееспособным, а также просит
сообщить ему о принятом решении. В зависимости от решения этого лица
(организации) нотариус либо совершает сделку, либо приостанавливает ее
оформление до рассмотрения дела судом.
Если при совершении сделки одна из сторон является юридическим лицом,
нотариус проверяет его правоспособность. Юридическим лицом признается
организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или
оперативном управлении обособленное имущество, отвечает этим имуществом по
своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом или ответчиком в суде (п. 1 ст. 48 ГК РФ). Правоспособным признается
такое юридическое лицо, которое «может иметь гражданские права,
соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительных
документах и нести связанные с этой деятельностью обязанности» (п. 1 ст. 49
ГК РФ)
Юридические лица действуют на основании устава, либо учредительного
договора и устава, либо только учредительного договора. В случаях,
предусмотренных законом, юридическое лицо, не являющееся коммерческой
организацией, может действовать на основании общего положения об
организациях данного вида. Учредительный договор юридического лица
заключается, а устав утверждается его учредителями (участниками).
Юридическое лицо, созданное в соответствии с ГК РФ одним учредителем,
действует на основании устава, утвержденного этим учредителем (п. 1 ст. 52
ГК РФ).
При проверке правоспособности нотариус уточняет порядок образования
юридического лица, знакомится с учредительными документами.
Нотариус проверяет: зарегистрированы ли в установленном порядке устав,
учредительный договор или положение, поскольку юридическое лицо считается
созданными с момента его государственной регистрации; соответствует ли
совершаемое нотариальное действие правам юридического лица; уточняет
полномочия его представителя, которые подтверждаются выданной на его имя
доверенностью. От руководителей юридических лиц, которым уставом,
учредительным договором или положением предоставлено право заключения
сделок, истребуется документ, удостоверяющий их должностное положение. Если
юридическое лицо образовано коллегиальным органом, то от руководителя этого
органа истребуется документ о назначении должностных лиц и о распределении
между ними обязанностей.
Сделка, совершенная юридическим лицом в противоречии с целями
деятельности, определенно ограниченными в его учредительных документах,
либо юридическим лицом, не имеющим лицензию на занятие соответствующей
деятельностью, может быть признана судом недействительной по иску этого
юридического лица, его учредителя (участника) или государственного органа,
осуществляющего контроль или надзор за деятельностью юридического лица,
если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была
знать о ее незаконности (ст. 173 ГК РФ).
Если полномочия лица на совершение сделки ограничены договором либо
полномочия органа юридического лица – его учредительными документами по
сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они
определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными
из обстановки, в которой совершаются сделки, и при ее совершении такое лицо
или орган вышли за пределы этих ограничений, сделка может быть признана
судом недействительной по иску лица, в интересах которого установлены
ограничения, лишь в случаях, когда будет доказано, что другая сторона в
сделке знала или заведомо должна была знать об указанных ограничениях (ст.
174 ГК РФ).
Для физических и юридических лиц установлен единый порядок оформления
нотариальных документов. Едины также требования, предъявляемые к
совершаемой сделке. Нотариус должен проверить: не противоречит ли сделка
законодательству, соблюдена ли требуемая форма, а также определить объект
гражданских прав. Если сделка носит имущественный характер, то необходимо
уточнить, к какому виду имущества она относится – движимому или
недвижимому. Поскольку вся недвижимость регистрируется государством,
нотариус проверяет подлежало ли данное имущество государственной
регистрации и является ли данное лицо собственником отчуждаемого или
закладываемого имущества.
Договор об отчуждении имущества, состоящего на учете, а также соглашение
о расторжении такого договора после его регистрации в соответствующем
органе должны быть представлены для регистрации по месту учета того
имущества, о чем указывается в удостоверительной надписи и разъясняется
сторонам нотариусом. Договор об отчуждении жилого дома (части дома),
квартиры, находящихся в городе или поселке городского типа, подлежит
регистрации в Муниципальном предприятии технической инвентаризации (МПТИ),
осуществляющем регистрацию строения. Договор об отчуждении автотранспортных
средств регистрируется в органах ГИБДД.
Соглашение о расторжении договора об отчуждении имущества может быть
оформлено как путем составления отдельного документа, который при общается
к договору, так и надписью на всех экземплярах договора, подписанного
сторонами.
Содержание нотариально удостоверяемой сделки, а также заявление иных
документов должна быть зачитано вслух участниками. Документы, оформляемые в
нотариальном порядке, подписываются в присутствии нотариуса.
Если гражданин вследствие физических недостатков, болезни или по каким-
либо иным причинам не может лично расписаться, то по его поручению, в его
присутствии и в присутствии нотариуса сделку, заявление или иной документ
может подписать другой гражданин с указанием причин, в силу которых
документ не мог быть подписан собственноручно гражданином, обратившимся за
совершением нотариального действия.
Текст нотариально удостоверяемой сделки должен быть написан ясно и
четко, относящиеся к содержанию документа числа и строки обозначены хотя бы
один раз словами, а наименование юридических лиц – без сокращений, с
указанием адресов их органов.
Фамилии, имена и отчества граждан, их адреса по месту жительства должны
быть написаны полностью. В документе, объем которого превышает один лист,
листы должны быть прошиты, прошнурованы и скреплены печатью (ст. 44,45
Основ законодательства РФ о нотариате).
Количество экземпляров документов, в которых излагается содержание
сделки, удостоверяемой в нотариальном порядке, определяется лицами,
обратившимися за совершением нотариального действия, но не может превышать
количество сторон, участвующих в ней. Однако завещание и договоры о залоге
имущества, возведении жилого дома, отчуждении жилого дома и другого
недвижимого имущества предоставляются нотариусу не менее чем в двух
экземплярах, один из которых остается в делах нотариальной конторы. По
просьбе лица, обратившегося за совершением нотариального действия, нотариус
принимает на хранение один экземпляр указанных документов (ст. 60 Основ).
17 июня 1997 года Государственной Думой РФ принят Федеральный закон «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». В
соответствии с п. 1 ст. 33 данного Закона «настоящий Федеральный закон
вводится в действие на всей территории Российской Федерации через шесть
месяцев после его официального опубликования. Не позднее указанного срока
органы, осуществляющие государственную регистрацию прав, обязаны приступить
к ведению Единого государственного реестра прав и выдаче информации о
зарегистрированных правах.
Впредь до принятия соответствующих Федеральных законов, основанных на
положениях пункта 1 статьи 131 Гражданского кодекса Российской Федерации,
применяется действующий порядок регистрации прав на воздушные и морские
суда, суда внутреннего плавания, космические объекты.
Создание системы учреждений юстиции по регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним осуществляется субъектами Российской Федерации
поэтапно с учетом их условий и завершается к 1 января 2000 года (п. 2 ст.
33 ФЗ).
Статья 2 Федерального закона дает понятие государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Государственная регистрация
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее также – государственная
регистрация прав) – юридический акт признания и подтверждения государством
возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на
недвижимое имущество в соответствии с Гражданским кодексом.
Государственная регистрация является единственным доказательством
существования зарегистрированного права. Зарегистрированное право на
недвижимое имущество может быть оспорено только в судебном порядке.
Государственная регистрация прав проводится на всей территории
Российской Федерации по установленной настоящим Федеральным законом системе
записей о правах на каждый объект недвижимого имущества в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее
также –Единый государственный реестр прав).
Датой государственной регистрации прав является день внесения
соответствующих записей о правах в Единый государственный реестр прав.
Государственная регистрация прав осуществляется по месту нахождения
недвижимого имущества в пределах регистрационного округа.
Отказ в государственной регистрации прав либо уклонение соответствующего
органа от государственной регистрации могут быть обжалованы
заинтересованным лицом в суд.
В силу правил статьи 4 Федерального закона:
1. Государственной регистрации подлежат права собственности и другие
вещные права на недвижимое имущество и сделки с ним в соответствии со
статьями 130, 131,132 и 164 Гражданского кодекса Российской
Федерации, за исключением прав на воздушные и морские суда, суда
внутреннего плавания и космические объекты. Наряду с государственной
регистрацией вещных прав на недвижимое имущество государственной
регистрации подлежат ограничения (обременения) прав на него, в том
числе сервитут, ипотека, доверительное управление, аренда.
2. Обязательной государственной регистрации подлежат права на
недвижимое имущество, правоустанавливающие документы на которое
оформлены после введения в действие настоящего Федерального закона.
Участниками отношений, возникающих при государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, являются собственники недвижимого
имущества и обладатели иных подлежащих государственной регистрации прав на
него, в том числе граждане Российской Федерации, иностранные граждане и
лица без гражданства, российские и иностранные юридические лица,
международные организации, иностранные государства, Российская Федерация,
субъекты Российской Федерации и муниципальные образования, с одной стороны,
и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, — с другой (ст. 1 ФЗ).
В соответствии с п. 1 статьи 6 Федерального закона права на недвижимое
имущество, возникшие до момента вступления в силу настоящего Федерального
закона, признаются юридически действительными при отсутствии их
государственной регистрации, введенной настоящим Федеральным законом.
Государственная регистрация таких прав проводится по желанию их
обладателей.
Проведенная государственная регистрация возникновения и перехода прав на
недвижимое имущество удостоверяется свидетельством о государственной
регистрации прав. Проведенная государственная регистрация договоров и иных
сделок удостоверяется посредством совершения специальной регистрационной
надписи на документе, выражающем содержание сделки (п. 1 ст. 14 ФЗ).

1.4 Договоры

Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении,
изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. К договорам
применяются правила о дву- и многосторонних сделках, предусмотренные главой
9 настоящего Кодекса (п. 1, 2 ст. 240 ГК РФ).
Договор – это наиболее распространенный вид сделок. Сделками признаются
действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение
или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК РФ). Сделками
являются действия, направленные на достижение определенного правового
результата. Как и любая сделка, договор представляет собой волевой акт.
Этот акт имеет правовое значение в случае, если воля будет выражена каким-
либо способом. Этим способом является волеизъявление двух или более лиц,
выражающее их общую волю. Общая воля закрепляется в договоре, который
должен быть свободен от какого-либо внешнего воздействия.
Статья 421 ГК РФ закрепляет правила, обеспечивающие свободу договора.
«Граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к
заключению договора не допускается, за исключением тех случаев, когда
обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом,
или добровольно принятым обязательством» (п. 1 ст. 421 ГК РФ). Свобода
договора предусматривает: свободу выбора партнера при заключении договора;
выбор вида договора; свободу усмотрения сторон при определении условий
договора (п. 2, 3, 4 ст. 421 ГК РФ).
Содержание договора составляют условия, по которым достигнуто соглашение
сторон. По своему юридическому значению все условия подразделяются на
существенные, обычные и случайные. Круг существенных условий, необходимых
для договора, зависит от особенностей, выражающих природу договора. Для
того чтобы договор считался заключенным, необходимо согласовать все
существенные условия.
В соответствии с п. 1 ст. 434 ГК РФ договор может быть заключен в любой
форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров
данного вида не установлена определенная форма. Если стороны договорились
заключить договор в определенной форме, он считается заключенным после
придания ему условленной формы, хотя бы законом для договоров данного вида
такая форма не требовалась.
Договоры различаются в зависимости от их юридической направленности.
Основной договор непосредственно порождает права и обязанности сторон,
связанные с передачей имущества, выполнением работ и т.п. (ст. 420 ГК РФ).
Предварительный договор – это соглашение сторон о заключении основного
договора в будущем (ст. 429 ГК РФ).
Договором в пользу третьего лица признается договор, в котором стороны
установили, что должник обязан произвести исполнение не кредитору, а
указанному или не указанному в договоре третьему лицу, имеющему право
требовать от должника исполнения обязательства (ст. 430 ГК РФ).
В соответствии с п. 1, 2, ст. 423 ГК РФ договор, по которому сторона
должна получить плату или иное встречное предоставление за исполнение своих
обязанностей, является возмездным. Безвозмездным признается договор, по
которому одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без
получения от нее платы или иного встречного предоставления; так, договор
купли-продажи, мены – это возмездный договор, договор дарения –
безвозмездный договор. Большинство договоров носят возмездный характер.

ГЛАВА 2. УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДОГОВОРОВ

2.1 Удостоверение договора о предоставлении земельного участка для

строительства жилого дома

Для строительства жилого дома (индивидуальной застройки) гражданам
отводятся земельные участки в порядке и на условиях, установленных
действующим законодательством. Согласно ст. 56 Основ законодательства РФ о
нотариате договор о возведении жилого дома на отведенном земельном участке
удостоверяется нотариусом по месту отвода земельного участка.
Сторонами договора в данном случае являются орган коммунального
хозяйства местной исполнительной власти и гражданин или коллектив
индивидуальных застройщиков. В договоре должно быть указано место
нахождения земельного участка, его длина по фасаду, задней, правой и левой
меже в погонных метрах, общая площадь в квадратных метрах, оговорено, какой
именно дом будет строиться – каменный, деревянный, смешанный.
Также как и при удостоверении других сделок, в данном случае нотариус
обязан сделать не обходимые проверки и убедиться в том, что в данной
местности разрешен отвод участков под индивидуальное жилищное
строительство. Это необходимо, поскольку в отдельных городах и местностях
предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного
строительства может быть запрещено или ограничено в законодательном
порядке. Кроме того, нотариус обязан разъяснить гражданину (коллективу
индивидуальных застройщиков) правила постройки и содержания жилого
помещения.
Иногда возникает необходимость изменить условия уже удостоверенного
нотариального договора о предоставлении земельного участка для
строительства жилого дома (например, к участию в строительстве привлекаются
другие лица). В таком случае можно составить отдельное соглашение об
изменении условий договора, которое приобщается ко всем экземплярам
первоначального договора, либо сделать надпись об изменении условий на всех
экземплярах первоначального договора. Разумеется, соглашение должно быть
подписано сторонами договора и нотариально удостоверено.
Если договор о предоставлении земельного участка для строительства
жилого дома необходимо расторгнуть, то при взаимном согласии сторон
нотариус делает отметку о расторжении договора на экземпляре, который
находится в нотариальной конторе, и в реестровой книге для регистрации
нотариальных действий. Такая отметка может быть сделана на основании
решения органов местной исполнительной власти, принятого по заявлению
гражданина – индивидуального застройщика. При этом явка сторон в
нотариальную контору по поводу расторжения договора не обязательна.

2.2 Сделки с недвижимостью

Отчуждение жилого дома (части жилого дома) или квартиры, принадлежащей
лицу на основании права собственности, дачи, садового дома, гаража,
земельного участка и других объектов недвижимости возможно в различных
правовых формах: купля-продажа, мена, дарение, передача за выплату ренты
или пожизненное содержание с иждивением.
В соответствии со ст. 7 федерального закона «О введении в действие части
второй Гражданского кодекса Российской Федерации» обязательное нотариальное
удостоверение договоров купли-продажи, мены и дарения сохраняется до
введения в действие федерального закона о регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним. В настоящее время такой закон принят. Согласно п.
1 ст. 33 указанного федерального закона «О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.97 № 122-ФЗ он вступает в
действие по истечении шести месяцев после его официального опубликования,
т.е. 28.01.98. После наступления этого срока вступили в силу статьи 550,
560 и 574 ГК РФ, не предусматривающие обязательного нотариального
удостоверения сделок с недвижимостью
Таким образом, до 28.01.98 сделки с недвижимостью:
— должны быть совершены в письменной форме;
— должны быть нотариально удостоверены;
— подлежат государственной регистрации.
После 28.01.98 договоры купли-продажи, мены и дарения (но не договоры
ренты и пожизненного содержания с иждивением – ст. 584 ГК РФ):
— должны быть совершены в письменной форме;
— подлежат государственной регистрации в соответствии с федеральным
законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним» от 21.07.97 № 122-ФЗ.
Особое внимание следует обратить на тот факт, что данный федеральный
закон применяется к правоотношениям, возникшим после введения его в
действие. По правоотношениям, возникшим до введения закона в действие, он
применяется к тем правам и обязательствам, которые возникнут после введения
его в действие.

2.3 Сделки с недвижимостью, находящейся в общей

собственности супругов.

Договор отчуждения недвижимого имущества, приобретенного после
регистрации брака и являющегося общей собственностью супругов, может быть
зарегистрирован органами юстиции лишь при согласии другого супруга на
отчуждение дома, причем согласие на сделку должно быть выражено в
письменной форме.
Если супруг продавца не дает согласия на продажу недвижимости, то
продавец вправе требовать выдела своей доли из общего имущества с тем,
чтобы в дальнейшем самостоятельно распорядиться ей.
При отсутствии спора о разделе недвижимого имущества супруги обращаются
к нотариусу и получают свидетельства о праве собственности на долю в общем,
имуществе. Такое свидетельство является правоустанавливающим документом и
позволяет самостоятельно отчуждать свою долю в общем имуществе. Отчуждение
возможно при соблюдении преимущественного права покупки других участников
общей собственности. При наличии спора о разделе имущества между супругами
вопрос об этом решается в судебном порядке по иску заинтересованной
стороны.

2.4 Купля-продажа части недвижимого имущества.[1]

Любое имущество, в том числе и недвижимое, может находиться в
собственности двух и более лиц. Такое имущество принадлежит каждому из этих
лиц на праве общей собственности.
В соответствии со ст. 250 ГК РФ при продаже (а также мене) доли в праве
общей собственности остальные участники долевой собственности имеют
преимущественное право покупки продаваемой доли по цене, за которую она
продается, и на прочих равных условиях.
Продавец доли обязан известить в письменной форме остальных участников
долевой собственности о намерении продать свою долю постороннему лице с
указанием цены и других условий, на которых продает ее, если остальные
участники долевой собственности откажутся от покупки или не приобретут
продаваемую долю в праве собственности на недвижимое имущество в течение
месяца со дня извещения, продавец вправе продать свою долю любому лицу.
При продаже доли с нарушением преимущественного права покупки любой
другой участник долевой собственности имеет право в течение трех месяцев
требовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей
покупателя.
Уступка преимущественного права покупки доли не допускается. В ходе
продажи продавец может изменить объявленную цену и другие условия продажи.
В случае если данные изменения увеличивают возможности других лиц как
покупателей (уменьшается цена, предоставляется или увеличивается рассрочка
и т.д.), участники общей собственности извещаются в указанном выше порядке.
Вышеуказанные правила об обязательном извещении других участников общей
собственности об отчуждении своей доли не применяются в случае дарения доли
в общем имуществе и передаче за выплату ренты. Не применяется
преимущественное право при завещании и залоге доли.
В договоре об от отчуждении доли в недвижимом имуществе указываются
идеальные (арифметические) доли (1/2, д и т.д.). конкретные части
недвижимого имущества (комнаты и т.п.) указываются в том случае, если они
совпадают с идеальными.
Арифметические доли исчисляются из размера общей площади или стоимости
объекта недвижимости. При отчуждении жилого дома или квартиры можно
исчислить доли из размера общей или жилой площади. В любом случае в
договоре необходимо указать способ исчисления отчуждаемой доли.
Что касается реальных частей объекта недвижимости (комнат, частей или
этажей в жилом доме), то на практике они могут не совпадать с идеальными
долями. В этом случае владение и пользование конкретными частями объекта
недвижимости осуществляется по соглашению всех ее участников, а при
недостижении согласия – в порядке, устанавливаемом судом.

2.5 Сделки с жилыми домами

Совершить отчуждение жилого дома вправе только его собственник, что
должно подтверждаться правоустанавливающим документом.
Правоустанавливающим документом на жилой дом могут являться: нотариально
удостоверенный договор купли-продажи (мены, дарения) жилого дома, по
которому лицо приобретает право собственности на дом (договоры, относящиеся
к периоду 1931-1936 гг., могли быть засвидетельствованы коммунальным
органом); договор о разделе жилого дома, нотариально удостоверенный договор
о предоставлении земельного участка для строительства жилого дома на праве
личной собственности (в РСФСР с 07.12.82 – договор о возведении
индивидуального жилого дома на праве личной собственности); договор о праве
застройки, нотариально удостоверенный договор о предоставлении жилищно-
строительному кооперативу индивидуальных застройщиков земельного участка
для строительства жилого дома, акт о демуниципализации дома, свидетельство
о праве на наследство, копия решения товарищеского суда о разделе дома
между супругами.
Любой из вышеперечисленных правоустанавливающих документов должен иметь
отметку о регистрации его в бюро технической инвентаризации.
При отчуждении жилого дома его инвентаризационная стоимость определяется
органами технической инвентаризации, а в местностях, где инвентаризация
указанными органами не проведена, — органами местного самоуправления или
страховыми организациями.
Поэтому кроме правоустанавливающего документа нотариусу должна быть
представлена справа БТИ или иного органа об инвентаризационной стоимости
жилого дома.
Различные хозяйственные и бытовые постройки и сооружения (гараж, сарай,
погреб, колодец и т.д.), являются служебными строениями и при отчуждении
дома составляют с ним единое целое. Поэтому, если в договоре не указано
иное, они вместе с домом переходят к новому собственнику.

2.6 Удостоверение договора купли-продажи жилого дома с условием

пожизненного содержания продавца.[2]

Такой договор удостоверяется по общим правилам удостоверения договоров
купли-продажи жилых домов (частей домов). Особенность этого договора в том,
что взамен денежного эквивалента покупатель обязуется предоставить продавцу
до конца его жизни материальное обеспечение в натуре. Следовательно, в
тексте договора следует подробно изложить все обязанности покупателя,
вытекающие из взаимных расчетов сторон, связанных с передачей дома. Как
правило, в таких случаях покупатель дома обязуется предоставить продавцу
пожизненное обеспечение в виде жилья, ухода и необходимой помощи. Во
избежание недоразумений в договоре необходимо оговорить, что продавец имеет
право проживать во всем отчуждаемом доме или в выделенной ему в пожизненное
пользование конкретной части дома, комнате либо в предоставленном жилье в
ином доме, обязательно указать при этом мест нахождения дома. Не менее
важно определить реальные денежные затраты на все виды материального
обеспечения ежемесячно. В частности расходы на питание, одежду, обувь и т.
т.; указать условия, на которых будет предоставляться уход необходимая
помощь.
Удостоверяя договор, нотариус обязан проверить, является ли продавец
дома нетрудоспособным (по возрасту или состоянию здоровья), о чем делается
отметка в тексте договора. Отчуждение дома при жизни продавца не
допускается.

2.7 Удостоверение договора дарения имущества[3]

Суть договора дарения заключается в безвозмездной передаче собственность
имущества одним лицом другому. Согласно ст. 572 ГК РФ по договору дарения
одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой
стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право
(требование) к себе или к третьему лицу, либо освобождает или обязуется
освободить ее от имущественной обязанности перед собой или третьим лицом.
Договор не считается дарением при наличии встречной передачи вещи или
права, либо встречного обязательства. В таком случае сделка считается
притворной, поскольку совершается с целью прикрыть другую сделку и
признается ничтожной.
Дарение основано на взаимном соглашении, так как предполагает согласие
одаряемого принять предъявленное ему имущественное право. Тем самым оно
отличается от прощения долга, которое относится к сделкам односторонним.
Ничтожным признается договор, который предусматривает передачу дара
одаряемому после смерти дарителя, ибо в таких случаях применяются правила
гражданского законодательства о наследовании.
Сторонами договора являются даритель и одаряемый: первый добровольно
лишает себя определенного имущества, а второй –приобретает на него права.
Предметом договора дарения могут быть вещи – движимые и не движимые, а
также различные имущественные права, которыми даритель вправе
распоряжаться. Вещи, изъятые из оборота, не могут быть предметом договора
дарения. Вещи на владение и пользование которыми нужно иметь разрешение
(лицензию), могут быть предметом договора, если одаряемый получит такое
разрешение.
Нельзя забывать, что дарение не допускается:
1) от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, а также их
законными представителями;
2) работникам лечебных, воспитательных учреждений, учреждений социальной
защиты и других социальных учреждений гражданами, находящимися в них на
лечении, содержании или воспитании, супругами и родственниками этих
граждан;
3) государственным служащим и служащим органов муниципальных образований
в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных
обязанностей;
4) в отношениях между коммерческими организациями.
Исключение из данного правила составляют подарки, стоимость которых не
превышает пяти установленных законом минимальных размеров оплаты труда.
Юридические лица, которым вещь принадлежит на правах хозяйственного
ведения или оперативного управления, вправе подарить ее с согласия
собственника, если законом не предусмотрено иное. Дарение имущества,
находящегося в общей совместной собственности, возможно по согласию всех
участников совместной собственности.

2.8 Удостоверение договора займа[4]

По договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой
стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми
признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег
(сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода
и качества. Договор займа считается заключением с момента передачи денег
или других вещей (ст. 807 ГК РФ). Действующее законодательство не требует
нотариального удостоверения этого вида договора. Однако по желанию сторон
договор займа может быть оформлен нотариально. Практика свидетельствует,
что договоры займа довольно часто удостоверяются в нотариальных конторах.
Договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме,
если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом
минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда займодавцем является
юридическое лицо, — независимо от суммы.
В подтверждение договора займа и его условий может быть предъявлена
расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему
займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.
Договор займа относится к числу так называемых реальных сделок, т.е. для
возникновения прав и обязанностей необходима передача денег или вещей.
Поэтому, если к моменту удостоверения договора передача не состоялась,
нотариус не вправе удостоверять данный договор, поскольку займа фактически
не.
В договоре займа: заемщик расписывается, указывая в договоре полученную
денежную сумму или иной объект договора (например: « Восемьсот тысяч рублей
получил. Сергеев Виктор Петрович – подпись»). Займодавец после фамилии,
имени, отчества, ставит только свою подпись. Сложившийся в нотариальной
практике порядок подписания договора займа делает его бесспорным долговым
документом.

2.9 Договор об ипотеке

О порядке заключения договора об ипотеке в ст. 8 Закона говорится, что
договор об ипотеке заключается с соблюдением общих правил Гражданского
кодекса Российской Федерации о заключении договоров, а также положений
Федерального закона «Об ипотеке».
Столь краткая информация о заключении договора означает следующее. Во-
первых. Ипотека как разновидность залога может быть оформлена только путем
договора. Во-вторых. К ипотеке применяются правила о двух- и многосторонних
сделках, предусмотренных главой 9 ГК РФ (п. 2 ст. 420 ГК). В-третьих. К
ипотеке, возникшей из договора, применяются общие положения об
обязательствах (статьи 307 – 419 ГК РФ), если иное не предусмотрено
правилами главы 27 ГК РФ и правилами об отдельных видах договоров,
содержащимися в первой и второй части ГК РФ (п. 3 ст. 420 ГК РФ). В-
четвертых. Если договор ипотеки не регулируется положениями ГК РФ, к нему
применяются нормы Закона «об ипотеке».
В текст договора об ипотеке включаются разделы о предмете ипотеки, его
оценке, существе, размере и сроках исполнения обязательства,
обеспечиваемого ипотекой. При этом предмет ипотеки определяется в договоре
указанием его наименования, места нахождения. Здесь же приводится описание
имущества, ставшего предметом ипотеки, достаточное для идентификации этого
имущества.
В договоре об ипотеке должно быть указано право, в силу которого
имущество, являющееся предметом ипотеки, принадлежит залогодателю, и
наименование органа государственной регистрации прав на недвижимое
имущество, зарегистрировавшего это право залогодателя. Если предметом
ипотеки служит принадлежащее залогодателю право аренды, арендованное
имущество должно быть определено в договоре об ипотеке так же как если бы
оно само являлось предметом ипотеки, одновременно следует указать срок
аренды.[5]
Оценка предмета ипотеки производится в соответствии с законодательством
Российской Федерации по соглашению залогодателя с залогодержателем и
указывается в договоре в денежном выражении. Если предметом ипотеки
выступает земельный участок, то при его оценке необходимо соблюдать
требования ст. 67 Закона «Об ипотеке».
При ипотеке государственного и муниципального имущества его оценка
осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Законом, или в
определенном Законом порядке. Стороны договора об ипотеке вправе поручить
оценку предмета ипотеки независимой профессиональной организации[6]
Обязательство, обеспечиваемое ипотекой, должно быть названо в договоре
об ипотеке с указанием его суммы, основания возникновения и срока
исполнения. В тех случаях, когда это обязательство основано на каком-либо
договоре, должны быть указаны стороны этого договора , дата и место его
заключения. Если сумма обеспечиваемого ипотекой обязательства подлежит
определению в будущем, в договоре об ипотеке должны быть указаны порядок и
другие необходимые условия ее определения. Когда обеспечиваемое ипотекой
обязательство подлежит исполнению по частям, в договоре об ипотеке должны
быть указаны сроки (периодичность) соответствующих платежей и их размеры
либо условия, позволяющие определить эти размеры (пункты 4, 5 ст. 9
Закона).
В том случае, если права залогодержателя удостоверяются закладной, то
данное обстоятельство следует оговорить в тексте договора ипотеки в
обязательном порядке что вытекает из п. 6 ст. 9 Закона.
Согласно пунктам 1 и 2 ст. 10 Закона договор об ипотеке подлежит
нотариальному удостоверению и обязательной государственной регистрации.
Причем нотариально удостоверен и зарегистрирован в качестве договора об
ипотеке может быть только договор, содержащий все обязательные для договора
об ипотеке данные. Несоблюдение правил о нотариальном удостоверении и
государственной регистрации договора об потеке влечет его
недействительность. Такой договор считается ничтожным во всех случаях.
Договор об ипотеке считается заключенным и вступает в силу с момента его
государственной регистрации (п. 2 ст. 10 Закона).
В п. 3 ст. 10 Закона говорится, что при включении соглашения об ипотеке
в кредитный или иной договор, содержащий обеспечиваемое ипотекой
обязательство, в отношении формы и государственной регистрации этого
договора должны быть соблюдены требования, установленные для договора об
ипотеке. Что подразумевается под словосочетанием «включение соглашения об
ипотеке в кредитный или иной договор»? Постараюсь пояснить на примере.
Допустим, стороны составили основной договор займа денежных средств. Затем
займодавец и заемщик решили, что заем следует «подкрепить» ипотекой, т.е.
залогом определенной недвижимости. В подтверждение безусловного факта
возврата займа заемщик намеревается заложить свою недвижимость, например
двухэтажное помещение (офис). В этом случае стороны, как правило,
составляют так называемое дополнительное соглашение о залоге недвижимости
либо приложение к уже действующему договору займа. Вот это приложение,
именуемое на практике чаще всего как дополнительное соглашение, также
подлежит нотариальному удостоверению и государственной регистрации. В
противном случае оно ничтожно.
Если в договоре об ипотеке указано, что права залогодержателя в
соответствии со ст. 13 Закона удостоверяются закладной, то вместе с
договором нотариусу представляется закладная. Нотариус согласно части
второй п. 3 ст. 14 Закона делает на закладной отметку о времени и месте
нотариального удостоверения договора об ипотеке, нумерует и скрепляет
печатью листы закладной (п. 4 ст. 10 Закона).
Право залога (возникновение права залога по договору об ипотеке) на
заложенное имущество возникнет с момента заключения договора об ипотеке, а
если обязательство, обеспечиваемое ипотекой, возникло позднее, — с момента
возникновения этого обязательства.
Имущество, заложенное по договору об ипотеке, считается обремененным
ипотекой с момента возникновения права залога (ст. 11 Закона).
При заключении договора об ипотеке залогодатель обязан в письменной
форме предупредит залогодержателя обо всех известных ему к моменту
государственной регистрации договора правах третьих лиц на предмет ипотеки
(правах залога, пожизненного пользования, аренды, сервитутах и других).
Неисполнение этой обязанности дает залогодержателю право требовать
досрочного исполнения обеспеченного ипотекой обязательства либо изменения
условий договора об ипотеке (ст. 12 Закона).

2.10 Рента и пожизненное содержание с иждивением[7]

Рента – одно из существенных новшеств современного российского
законодательства. С экономической точки зрения, рента представляет собой
вид регулярного дохода, не требующий от получателя осуществления трудовой,
предпринимательской или иной деятельности, а основанный непосредственно на
передаваемом в собственность плательщика имущества.
Институт ренты мало изучен. В ГК 1964 г. только две статьи – 253 и 254,
были посвящены близкому к ренте вопросу – купле-продаже жилого дома с
условием пожизненного содержания. Однако статьи эти предусматривали больше
ограничений, нежели управомочивающих норм о рентных отношениях. Ограничение
по предмету заключалось в том, что рентные (квази-рентные) отношения могли
устанавливаться только по поводу жилого дома или его части. Субъектный
состав возможных получателей содержания ограничивался только лицами
нетрудоспособными по возрасту или состоянию здоровья. А по существу
правоотношений главное ограничение состояло в том, что в обмен на
отчуждаемое имущество эти лица могли получать только содержание
(обеспечение) в натуре – жилище, питание, уход и т.п., но не деньги. В
настоящее время для граждан все указанные ограничения сняты, и определенные
запреты касаются только юридических лиц и их отдельных разновидностей (п. 1
ст. 589, ст. 596).
В соответствии со ст. 583 ГК РФ сторонами договора ренты являются
получатель ренты, передающий имущество в собственность другой стороне, и
плательщик ренты, который со своей стороны обязуется периодически
выплачивать получателю ренту либо деньгами, либо путем предоставления
средств на содержание получателя. При этом в законе различаются два
основных вида ренты: постоянная рента, период времени выплаты, которой
заранее никак не ограничен, и пожизненная рента, выплачиваемая в пределах
срока жизни получателя ренты. Разновидностью пожизненной ренты является
пожизненное содержание гражданина с иждивением.
Характерная особенность ренты заключается в том, что имущество,
передаваемое под выплату ренты, сразу переходит в собственность плательщика
ренты, который, по общему правилу, вправе его отчуждать немедленно после
получения, за исключением специально оговоренных в законе или договоре
случаев. Получатель же ренты взамен передаваемых под выплату ренты, в
настоящее время никак не ограничен, и предметом ренты могут быть
практически любые вещи, принадлежащие гражданам или некоммерческим
организациям, относящиеся как к движимому имуществу, так и к недвижимости.
Исключение составляют лишь вещи, изъятые из свободного имущественного
оборота или ограниченные в таком обороте (оружие, наркотические вещества и
т.п.).
Состав возможных плательщиков ренты в законе никак не ограничен; ими
могут быть любые юридические лица и граждане. Что же касается получателей
ренты, то в этом качестве могут выступать только граждане и при
определенных условиях – некоммерческие организации.
Договор ренты подлежит обязательному нотариальному удостоверению.
Удостоверительная надпись нотариуса может совершаться только на документах,
отвечающих требованиям письменной сделки (ст. 160 и 163), то во всех
случаях договор ренты, независимо от его разновидности, состава участников
и т. п., должен заключаться сторонами в письменной форме. Требование об
обязательном нотариальном удостоверении ренты очень и очень важно, потому
что такие договоры обычно заключаются людьми, требующими особой социальной
защиты (пенсионерами, инвалидами). Нотариус перед тем, как удостоверить
сделку, должен проверить чистоту намерений плательщика ренты, объяснить
последствия заключения этого договора. Таким образом, можно предотвратить
судебные разбирательства.
На практике при оформлении и удостоверении договоров ренты нотариусы, не
имея иногда под рукой апробированной специальной формы договора ренты,
используют в ряде случаев устоявшиеся формы договоров: купли-продажи – для
ренты, при которой имущество передается бесплатно (п. 2 ст. 585).
Представляется, что даже хорошо подготовленные и зарекомендовавшие себя на
практике формы договоров купли-продажи и дарения, имеющиеся у нотариусов,
должны применяться ими к рентным отношениям с большой осторожностью.
Рентные отношения как при платной, так и при бесплатной передаче
имущества плательщику ренты по своей природе не укладываются в рамки
институтов купли-продажи (при которой вещь передается за определенную,
заведомо ограниченную в размере денежную плату – гл. 30 ГК РФ) или
дарения(при котором вообще не предусматривается оплата в денежной или иной
форме – гл. 32). Поэтому правила ГК о купле-продаже и дарении далеко не
всегда применимы к рентным отношениям по передаче и оплате имущества.
В зависимости от того, передается ли под выплату ренты имущество за
плату или бесплатно, могут изменяться не только правила о передаче и (или)
оплате этого имущества, но также в некоторых случаях и правовые последствия
передачи рентного имущества. Так, вопрос о платной либо бесплатной передаче
рентного имущества имеет существенное значение для определения размера
выкупной цены постоянной ренты, если в договоре она не установлена (п. 2 и
3 ст. 594).
Применение к рентным отношениям правил о купле-продаже и дарении
необходимо осуществлять с большой осторожностью. Во-первых, они могут
применяться не целиком к рентным отношениям, а лишь к отношениям по
передаче и (или) оплате имущества (имеется в виду единовременная оплата при
передаче имущества, а не осуществление рентных платежей, на которые правила
о купле-продаже не распространяются). И, во-вторых, далеко не все правила о
купле-продаже и дарении отвечают существу договора ренты.
Договор ренты не связанный с передачей недвижимости, считается
заключенным с момента его нотариального удостоверения (п. 1 ст. 425, п. 1
ст. 434, ст. 584), а договор ренты, основанный на отчуждении недвижимости,
— с момента его государственной регистрации (п. 3 ст. 433 и ст. 584).
Пожизненное содержание с иждивением. Советское гражданское
законодательство первоначально не предусматривало договора пожизненного
содержания. Подобная норма была введена лишь в 1964 г. В Гражданском
кодексе РСФСР 1964 г. (ст. 253 и 254) названный договор получил
квалификацию купли-продажи жилого дома с условием пожизненного содержания,
хотя в действительности представлял собой самостоятельный вид договора. Эти
договорные отношения существенным образом отличались от обычной купли-
продажи. Отчуждение касалось только одного объекта личной собственности –
жилого дома. Условие о цене в общепринятом смысле здесь вообще не
фигурировало, а выражалось в обязанности пожизненного материального
обеспечения отчуждателя со стороны приобретателя жилого дома. Условие о
сроке договора также носило своеобразный характер, связанный с условием
пожизненного содержания. К тому же названный договор выполнял функции
материальной и социальной помощи дееспособным гражданам – престарелым и
инвалидам. Продавцом жилого дома с условием пожизненного содержания могло
быть только лицо, нетрудоспособное либо по возрасту (мужчина – 60 лет,
женщина –55 лет), либо по состоянию здоровья (инвалид первой, второй или
третьей групп). Считалось, что трудоспособный гражданин – собственник
жилого дома не может претендовать на пожизненное содержание, иначе договор
купли-продажи жилого дома был бы использован как источник паразитического
существования. Более того, если отчуждатель (продавец) восстанавливал
полностью трудоспособность, то договор считался прекращенным независимо от
требования покупателя.
Ныне, в изменившихся социально-экономических условиях, с переходом к
новой правовой системе договор пожизненного содержания с иждивением получил
дальнейшее развитие и приобрел более четкую правовую характеристику.
Определено правильное место данному договору в системе обязательственных
правоотношений гражданского законодательства – он рассматривается как
особая разновидность нового гражданско-правового института –ренты.
Предметом договора является не только жилой дом, но и любая другая
недвижимость, т.е. квартира, дача, земельный участок и др., принадлежащая
собственнику – получателю ренты и передаваемая им в собственность
плательщику ренты. При этом получатель ренты может передать свое недвижимое
имущество как за плату, по правилам купли-продажи, так и бесплатно, по
правилам дарения. Получателем ренты может быть любой дееспособный
гражданин, желающий передать свое недвижимое имущество тому лицу, кто
согласится принять его на пожизненное содержание с иждивением, или
указанное им третье лицо. Тем самым создается юридическая возможность
материального обеспечения не только самого собственника недвижимости, но и
тех лиц, в отношении которых он считает себя обязанным их материально
поддерживать. Ими могут быть члены его семьи, родственники или просто
близкие ему люди.
По договору пожизненного содержания с иждивением получателем ренты может
быть только гражданин. Юридическое лицо не может быть субъектом
пожизненного содержания, в отличие, например, от правила ст. 589, где
получателями постоянной ренты значатся и некоммерческие организации. Состав
плательщиков ренты законом не ограничен. Ими могут быть как физические, так
и юридические лица, в том числе страховые и другие коммерческие
организации, а также государственные (муниципальные) организации, занятые в
сфере социального обслуживания населения.
Договор пожизненного содержания с иждивением является договором
консенсуальным. Подлежит нотариальному удостоверению и считается
заключенным с момента его государственной регистрации.
При удостоверении договора ренты и пожизненного содержания с иждивением
нотариусу гражданами предоставляются следующие документы:
Паспорта или другие документы их заменяющие; справка бюро технической
инвентаризации на сделку; правоустанавливающий документ на недвижимость,
т.е. документ, подтверждающий право собственности получателя ренты на
конкретное имущество; выписка из Поземельной книги, выданная Комитетом по
земельным ресурсам и землеустройству (для квартир не требуется); также
предоставляется согласие сособственника в случае, если передаваемое
имущество является совместной собственностью; справка ЖЭУ о прописке; и
справка госналогинспекции об отсутствии задолженности по налогу на
имущество, полученное в дар или по наследству.
Размеры государственной пошлины, взимаемые за удостоверение ренты и
пожизненного содержания на иждивении составляют:
Детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, родным братьям и
сестрам – 0,5% от суммы договора, но не менее 50 % от минимального размера
оплаты труда; другим лицам – от суммы договора, но не менее однократного
размера минимального размера оплаты труда (ст. 4, пп. 4.1, 4.23, 4.25
Закона РФ «О государственной пошлине» 09.12.91); от уплаты госпошлины
освобождаются Герои Советского Союза, Герои РФ, полные кавалеры ордена
Славы, участники и инвалиды Великой Отечественной войны и др. лица (ст. 5,
п.1 Закона РФ «О государственной пошлине» 09.12.91); за составления проекта
договора 1% от суммы, на которую заключается сделка, но не менее 50% от
мрот; также за выполнение технической работы по изготовлению документов –
2% от мрот за страницу.

25 Обеспечение правомерности и законности сделок

с недвижимостью

Служба регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним находится
в стадии становления, поэтому до сих пор указанные выше сделки с
недвижимостью совершаются нотариусами. Причем действия нотариуса не
ограничиваются удостоверением личности и проверкой дееспособности граждан,
совершающих правовое действие. Он также участвует в подготовительной стадии
договора, когда стороны еще не пришли к соглашению, разъясняя им смысл и
все возможные правовые последствия договора отчуждения недвижимости. Кроме
того, нотариус осуществляет контроль за недопущением заключения договора,
противоречащего закону, а также предупреждает злоупотребления доверием
сведущего лица по отношению к несведущему, с тем чтобы юридическая
неосведомленность не могла быть использована им во вред. Нотариус вместе с
тем в соответствии со ст. 17 Основ законодательства Российской Федерации о
нотариате несет полную имущественную ответственность за законность
совершения сделки.
Все перечисленные функции согласно ГК РФ (ст. ст. 131,164) возлагаются
на государственные органы, регистрирующие недвижимость сделки с ней. Так,
ст. 13 Федерального закона «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним» предусматривает, что учреждением
юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним проводится правовая экспертиза представленных на регистрацию
документов и проверяется законность совершенной сделки, а также
устанавливается отсутствие противоречий между заявляемыми правами и уже
зарегистрированными правами на объект недвижимого имущества и др.
Государство все бремя ответственности за законность сделки берет на себя.
Однако всем известно, что в случае ошибки с государства гораздо труднее
взыскать причиненный ущерб, нежели с частнопрактикующего нотариуса, чья
деятельность застрахована. В нашей стране немало людей с низкой правовой
культурой, а устранение нотариуса от удостоверения сделок с недвижимостью
приведет к увеличению и без того тревожащего уровня криминальности в данной
сфере. От такого положения пострадают только граждане, что внесет в наше
нелегкое экономическое положение излишнюю сумятицу в обществе и приведет в
конечном счете к тому, что все-таки рано или поздно придется отказаться от
данных норм.
В качестве еще одного негативного последствия замены обязательного
нотариального удостоверения сделок государственной регистрации можно
назвать и необходимость создания специальной службы, обеспечивающей
проведение правовой экспертизы и проверки законности сделки, что потребует,
помимо высокого уровня юридической и профессиональной подготовки персонала,
дополнительных расходов из федерального бюджета.
Кроме того, вызывают озабоченность сроки проведения государственной
регистрации прав на недвижимое имущество — до 1 месяца со дня подачи
заявления и документов на государственную регистрацию. Не вызывает сомнений
то, что месячный срок будет выдержан до конца, а это негативно скажется на
самих гражданах, увеличивая их моральные и материальные потери. Горький
опыт этого уже имеется. Так, для того чтобы зарегистрировать нотариально
удостоверенный договор на отчуждение недвижимости в Московской областной
регистрационной палате, администрации Московской области необходимо
затратить три недели (например, регистрация сделки с недвижимостью в
Комитете муниципального жилья правительства г. Москвы происходит в день
подачи документов).
Сторонники совершения сделок с недвижимостью в простой письменной форме
придерживаются мнения, что этим они оградят граждан от лишних расходов на
нотариальное оформление сделок. Это представление является ошибочным,
поскольку не так все просто, как кажется на первый взгляд.
Так, на предварительной стадии заключения договора, чтобы исключить
нежелательные последствия, стороны вынуждены будут обратиться к услугам
адвокатов для составления юридически грамотного договора. Стоимость услуг
составляет до 5% от суммы договора с каждой стороны. При этом адвокат не
несет имущественной ответственности за невыполнение условий сделки, поэтому
сторонам также придется застраховать саму сделку и оплатить страховку,
составляющую 10% от суммы договора. Таким образом получается примерно 15%
от суммы сделки. Нотариус же за нотариальное оформление берет 1,5% от суммы
сделки, т.е. в 10 раз меньше. Причем эта ставка, а также льготы при
совершении нотариальных действий устанавливаются государством. Адвокаты
размер своих тарифов за услуги определяют самостоятельно, и государство не
в состоянии воздействовать на механизм ценообразования их услуг. Так, после
повышения с 1 января 1997 г. Федеральным законом «О тарифах страховых
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Государственный фонд занятости населения
Российской Федерации и в фонды обязательного медицинского страхования на
1997 год» (отдельные положения ряда статей этого Закона были признаны
неконституционными) размера взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
до 28% от дохода для адвокатов, предпринимателей и нотариусов
предприниматели и адвокаты подняли цены на свои услуги. Нотариусы этого
сделать не могут ввиду того, что размер тарифов определяется не
соглашением, а государством в Законе о государственной пошлине.
Положение о том, что граждане согласно ГК РФ имеют факультативное право
обратиться в нотариальную контору за удостоверением сделки, для которой
законом не установлена обязательная нотариальная форма, вряд ли имеет под
собой достаточно содержательную основу. Русский менталитет срабатывает
таким образом, что когда идет речь о правовых процедурах, рассматриваемых
как ненужные формальности, если к тому же их соблюдение связано с
затратами, то их следует отбросить при первой возможности. Но это в
конечном счете оборачивается против самих граждан.
ГК РФ, исключив нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью,
разрешает также и продажу недвижимости по доверенности, никем не
удостоверенной, поскольку ст. 185 ГК РФ предусматривает нотариальное
удостоверение доверенностей на совершение сделок, требующих нотариальной
формы. Излишне говорить, что это еще более усугубляет положение
договаривающихся сторон.
Кроме того, введение таких положений в ГК РФ повлекло утрату единства в
регулировании соответствующих вопросов в действующем российском
законодательстве. В результате в одних случаях нотариальное удостоверение
сделок с недвижимостью новым законодательством отменено, в других —
предусмотрено. Так, например, в отношении договоров о залоге недвижимого
имущества и договоров ренты (ст. ст. 339 и 584 ГК РФ) предусмотрено
обязательное нотариальное удостоверение, а также установлено нотариальное
удостоверение брачных контрактов и согласие одного супруга на отчуждении
другим супругом недвижимого имущества, нажитого ими в период брака и
являющегося их совместной собственностью (ст. ст. 35 и 41 Семейного кодекса
РФ).
Считаю необходимым отметить опыт зарубежных стран в области сделок с
недвижимостью. Так, в странах Западной и Центральной Европы (например, в
Испании, Франции, Голландии, Германии, Австрии, Италии), а также в
Латинской Америке сделки с недвижимостью осуществляются очень суровой и
надежной регистрационной системой, управляемой государственными органами.
Эта система придает законную силу договорам по отчуждению недвижимости лишь
в том случае, когда такие договоры заключены при посредстве нотариуса или
судьи. Эта широко распространившаяся и устоявшаяся практика свидетельствует
о ее предпочтительности перед другими системами.
В странах континентальной Европы, где сделки с недвижимостью
удостоверяют нотариусы, количество судебных споров значительно ниже числа
дел, возникающих при англосаксонской системе права, при которой подготовкой
договоров занимаются сами стороны или же их адвокаты, а нотариус лишь
заверяет подписи (5% против примерно 25). Поэтому вряд ли является
целесообразным то, что российское законодательство, поручив нотариусам
удостоверение сделок, относящихся к собственности на недвижимость, как
договор об ипотеке (ч. 2 ст. 339 ГК РФ), исключило обязательное
нотариальное удостоверение договора перехода права собственности на
недвижимость.

2.12 Нарушения допускаемые нотариусами при удостоверении сделок

Обобщив работу нотариусов Московская городская нотариальная палата
выявила наиболее характерные нарушения, допускаемые нотариусами при
совершении нотариальных действий и ведении делопроизводства.
1. При удостоверении договоров отчуждения имущества отмечены
следующие недочеты.
В договорах мены в качестве стороны в договоре включались лица, не
имеющие права собственности на обмениваемое имущество.
Оформляя договоры ренты (пожизненного содержания с иждивением),
нотариусы не разъясняли порядок реализации плательщиком ренты права
отчуждения (продажа, мена) имущества, переданного ему в обеспечение
пожизненного содержания (требования ст. ст. 586, 604 ГК РФ).
В нарушение требований ст. 250 ГК РФ нотариусами при удостоверении
договоров купли-продажи и мены долей квартиры не истребуется отказ
сособственника от преимущественного права покупки доли квартиры или
соответственно отказ от преимущественного права мены доли квартиры.
Слабо практикуется в этих случаях (в интересах сторон) такой вид
нотариального действия, как передача заявления сособственнику с
предложением в течение месячного срока выразить свое пожелание
воспользоваться преимущественным правом покупки или мены доли (долей)
квартиры, предусмотренным ст. 250 ГК РФ. Не поступление ответа в указанный
срок расценивается как нежелание сособственника использовать
предоставленное ему право и является основанием для удостоверения договора
с другим лицом, о чем сообщается сособственнику.
В договорах отчуждения доли квартиры зачастую нотариусы не возвращают
подлинники правоустанавливающих документов с соответствующей отметкой на
них об отчуждении доли и оставляют их в своих нарядах.
Договоры отчуждения принадлежащих по праву собственности долей
квартиры отдельными нотариусами совершались на основании справок БТИ, в
которых данные о совладельцах и принадлежащих им долях отсутствовали.
Оформляя договоры определения долей, нотариусы наряду с определением
долей в идеальном выражении часто ошибочно указывают в договорах, что в
собственность лица переходит определенная комната такой-то площади, что
соответствует выделенной доле, т.е. практически производят раздел квартиры
в натуре.
Нотариус в указанных договорах одновременно с определением долей в
соответствии с волеизъявлением сторон может установить только порядок
пользования квартирой, но не производить раздел квартиры в натуре,
поскольку это противоречит постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 10
июня 1980 г. No. 4 «О некоторых вопросах, возникших в практике рассмотрения
судами споров о выделе доли сособственнику и определении порядка
пользования домом, принадлежащим гражданам на праве общей собственности».
Удостоверяя сделки, нотариусы зачастую оформляли в совместную
собственность недвижимое и иное имущество лицам, не являющимся супругами,
что противоречит п. 3 ст. 244 ГК РФ. Законом предусмотрено образование
совместной собственности только в следующих случаях: у супругов (ст. ст.
33, 34 Семейного кодекса РФ), при приватизации жилья (ст. 2 Закона РФ «О
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации») и в крестьянском
фермерском хозяйстве (ст. 257 ГК РФ).
Очень распространенным в деятельности нотариусов является нарушение
требований п. 3 ст. 35 Семейного кодекса РФ, т.е. не истребуется согласие
супруга собственника на отчуждение им имущества, приобретенного в период
брака. Зачастую данное согласие истребуется в виде простого заявления без
свидетельствования нотариусом на нем подлинности подписи.
Особенно часто нотариусами не истребуется согласие супруга на
приобретение недвижимости и иного имущества. Вместе с тем ошибочно
истребуется согласие супруга на отчуждение приватизированной квартиры или
иного имущества, не относящегося к совместной собственности супругов, в
частности, перешедших в собственность одного из супругов в порядке дарения
или наследования. Кроме того, некоторые нотариусы приобщают к договору
согласие супруга на отчуждение имущества, поступившего из-за границы, без
обязательной в этих случаях легализации, за исключением случаев, когда
легализация не требуется (Конвенция СНГ о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, двусторонние
договоры о правовой помощи России с зарубежными странами, отменяющие
требование легализации, — с прибалтийскими государствами, Польшей, КНДР,
Румынией, Венгрией, Албанией, Югославией, Болгарией и т.д.). Список
указанных договоров приведен в письме Минюста России от 30 мая 1995 г. No.
03-07-19-95. В указанных случаях требуется лишь заверенный перевод
(свидетельствование нотариусом подлинности подписи переводчика) документа.
При удостоверении сделок по отчуждению имущества, когда лицо,
являющееся стороной договора, в браке не состоит, нотариусы не истребуют от
него соответствующего заявления, а делают отметку на договоре, находящемся
в их наряде, об отсутствии брачных отношений, что является неправильным,
поскольку доподлинно установить данный факт нотариусы не имеют возможности,
а отсутствие соответствующего штампа в паспорте не может являться
доказательством того, что указанное лицо в браке не состоит. Приобщая к
договорам соответствующие заявления лиц, являющихся сторонами договора,
нотариус тем самым возлагает на них ответственность за достоверность
изложенных фактов и с этой же целью должен ознакомить с текстом данного
заявления под расписку другую сторону договора.
Оформляя сделки (договоры залога и др.), в тексте договора указывают
оценку имущества только в иностранной валюте, в то время как в соответствии
со ст. 317 ГК РФ в денежном обязательстве может быть предусмотрено, что оно
может подлежать оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в
иностранной валюте. В этих случаях нотариус может указать оценку имущества
в иностранной валюте с определением платежа в рублях в эквивалентной сумме
на день расчетов.
В удостоверительной надписи нотариуса не всегда указывается, что
текст прочитан сторонам вслух (требования ст. 44 Основ законодательства РФ
о нотариате).
Договоры отчуждения транспортных средств составляются без
истребования актов их оценки, что противоречит требованиям Закона РФ «О
государственной пошлине» и Закона РФ «О налоге с имущества, переходящего в
порядке наследования или дарения».
В тексте договоров, заключаемых от имени юридических лиц, не
указываются должности лиц, подписавших договор от имени юридического лица.
В нарушение п. 8 ст. 5 Закона РФ «О налоге с имущества, переходящего
в порядке наследования или дарения» при нотариальном удостоверении
договоров об отчуждении имущества, правоустанавливающими документами на
которое являлись договоры дарения или свидетельства о праве на наследство,
нотариусы не истребуют справки из налоговых органов об отсутствии
задолженности по данным налогам.
В брачные договоры включались условия, которые регулируются нормами
других отраслей права, в частности, наследственного права. Так, в брачный
контракт были включены условия, определяющие порядок оформления завещания.
Договоры отчуждения гаражей оформлялись без истребования оценки БТИ.
Удостоверялись сделки по отчуждению автостоянок, принадлежащих ВДОАМ,
в то время как указанные автостоянки не являются объектами индивидуальной
частной собственности.
2. Вызывают серьезную тревогу многочисленные случаи нарушения
нотариусами законодательства, регулирующего права несовершеннолетних.
Так, в нарушение ст. 37 ГК РФ имеются случаи удостоверения договоров
купли-продажи квартиры от имени несовершеннолетнего без истребования
предварительного разрешения органов опеки и попечительства. Зачастую
условия, содержащиеся в разрешениях органов опеки и попечительства, при
удостоверении сделок нотариусами не выполняются. Так, при наличии согласия
органов опеки и попечительства на отчуждение квартиры, в число
собственников которой входит несовершеннолетний, при условии покупки на его
имя равноценной жилой площади данные условия нарушались. В частности,
нотариусом был удостоверен договор не на имя несовершеннолетнего, а на имя
его матери.
При получении разрешения органов опеки и попечительства на продажу
квартиры, где проживает несовершеннолетний, нотариусом удостоверялся
договор дарения квартиры.
При согласии органов опеки и попечительства на обмен жилой площади
нотариусами оформлялись договоры купли-продажи. Такие факты неединичны.
В нарушение п. 4 ст. 292 ГК РФ удостоверялись договоры купли-продажи
квартир, в которых зарегистрированы по месту жительства несовершеннолетние,
без согласия органов опеки и попечительства.
Кроме того, имеются факты нарушения Закона РФ «О приватизации
жилищного фонда в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями (ч. ч.
2, 3 ст. 3), требующего предварительного разрешения органов опеки и
попечительства для совершения сделок с приватизированными квартирами, в
которых проживают несовершеннолетние, независимо от того, являются они
собственниками или членами семьи собственников, в том числе бывшими,
имеющими право пользования данным жилым помещением. Это требование также
распространяется на жилые помещения, в которых несовершеннолетние не
проживают на день оформления сделки (сняты с регистрационного учета), но на
момент приватизации имели на эти жилые помещения равные с собственником
права (о чем имеются соответствующие сведения в договоре передачи). Однако
отдельные нотариусы допускают невнимательность в тех случаях, когда на
момент оформления сделки несовершеннолетние сняты с регистрационного учета
с занимаемой ранее жилой площади и тщательно не проверяют данные,
содержащиеся в договоре передачи в собственность жилого помещения.
В нарушение требований ст. 26 ГК РФ в договорах с участием
несовершеннолетних, достигших 14 лет, за них действуют в качестве законных
представителей их родители, в то время как в этих случаях стороной в
договоре должен выступать сам несовершеннолетний, действующий с согласия
своих законных представителей.
3. При удостоверении соглашений о расторжении договора в нарушение
ст. 408 ГК РФ в тексте соглашения в ряде случаев отсутствует основание
расторжения договора и не указываются обязательства (условия договора),
которые не были выполнены сторонами.
Имели место случаи, когда в нарушение ст. 452 ГК РФ расторжение
договора, не зарегистрированного в соответствующих органах, производилось
не в форме соглашения «О расторжении договора», а на основании письменных
заявлений сторон:
удостоверялись соглашения о расторжении договора с участием
представителей одной из сторон договора без соответствующе оформленного на
это полномочия, т.е. без доверенности;
при расторжении договоров не всегда делается соответствующая отметка
в реестре и на экземпляре договора, хранящегося в делах нотариуса. Зачастую
отсутствует на экземпляре договора, хранящегося в делах нотариуса, расписка
в получении правоустанавливающих документов.

4. Несмотря на неоднократные рекомендации Московской городской
нотариальной палаты[8], продолжается практика удостоверения нотариусами
доверенностей на право пользования (распоряжения) автотранспортными
средствами, в отношении которых таможенными органами наложены ограничения
на отчуждение, передачу в пользование или владение другим лицам.
По-прежнему имеет место представление доверенностей, подтверждающих
полномочия представителя на отчуждение жилья, удостоверенных начальниками
следственных изоляторов. Нотариусы в нарушение ст. 185 ГК РФ продолжают
принимать такие доверенности, в то время как в соответствии со ст. 74
Уголовно-исполнительного кодекса следственные изоляторы не отнесены к
местам лишения свободы.
В нарушение п. 3 ст. 182 ГК РФ имели место случаи удостоверения
нотариусами сделок, где представитель, действующий по доверенности,
совершал сделку от имени представляемого в отношении себя лично или являлся
одновременно представителем обеих сторон.
5. При удостоверении завещаний выявлены следующие ошибки, влекущие за
собой трудности в исполнении завещаний.
В нарушение ст. 550 ГК РСФСР засвидетельствована подлинность подписи
на заявлении об отказе от наследства в пользу внуков наследодателя, не
являющихся наследниками по праву представления.
Выявлены случаи, когда исполнителем завещания назначался не
наследник, однако в нарушение ст. 544 РСФСР не истребовалось его согласие
на исполнение воли завещателя.
Имеют место неточности при удостоверении завещаний, в частности, в
завещании указывается, что все свое имущество, в том числе квартиру,
завещатель завещал одному из наследников, а автомобиль и другое имущество —
другому наследнику.
Имело место возложение на наследников обязанностей, которые не могут
полностью зависеть от их воли и возможности, в частности, завещатель
возложил на наследника обязанность по установлению мемориальной доски на
фасаде здания, в котором проживал завещатель.
Некоторые нотариусы заверяли завещание, в котором подпись завещателя
проставлялась в середине текста завещания, а не после текста.
При удостоверении завещания в нарушение ст. 44 Основ законодательства
РФ о нотариате не всегда указывается о прочтении текста завещания вслух.
При отмене завещания не всегда имелась отметка об этом на экземпляре
завещания, хранящегося в делах нотариуса.

28 Защита прав несовершеннолетних при удостоверении

сделок нотариусом

Защита прав человека и гражданина — обязанность государства. Это
конституционное положение распространяется на всех лиц независимо от их
возраста и получило дальнейшее закрепление в Гражданском и Семейном
кодексах РФ, Основах законодательства РФ «О нотариате» и других нормативных
актах.
Интересы ребенка нотариус защищает путем совершения нотариальных
действий от имени Российской Федерации (ст. 1 Основ законодательства РФ «О
нотариате»).
Наиболее распространены с участием детей удостоверение сделок, выдача
свидетельств о праве на наследство и некоторые другие.
Новое гражданское законодательство сократило виды сделок, подлежащих
обязательному нотариальному удостоверению. Я считаю, что в целях
обеспечения защиты интересов детей нотариальному удостоверению должны
подлежать все сделки, направленные на отчуждение имущества детей.
По соглашению сторон любую сделку можно совершить в нотариальной
форме. Речь идет о сделке как правомерном действии. Надо полагать, что
предложение о нотариальной форме сделки может быть заявлено как ребенком,
так и его представителем.
Личность ребенка и (или) его законного представителя устанавливается
на основании паспорта, свидетельства о рождении ребенка и других
документов, бесспорно подтверждающих личность. Если законным представителем
являются усыновители, которые не записаны в качестве родителей в
свидетельстве о рождении, нотариусу должно быть представлено свидетельство
или решение суда об усыновлении (ст. 42 Основ, ст. ст. 136, 137 СК РФ). От
опекунов, приемных родителей нотариус должен затребовать соответствующее
удостоверение или постановление органов опеки и попечительства о назначении
опеки (попечительства) либо договор о передаче ребенка на воспитание в
приемную семью (ст. 42 Основ, ст. ст. 146, 153 СК РФ, ст. ст. 1, 3
Положения о приемной семье, утвержденного постановлением Правительства РФ
17 июля 1996 г. No. 829). Если в качестве представителя выступает
руководитель учреждения, являющегося опекуном (попечителем) ребенка,
необходимо предоставить нотариусу удостоверение руководителя учреждения,
справку о нахождении ребенка на полном государственном попечении (ст. 147
СК РФ). В случае сомнения относительно подлинности документа нотариусу
следует отложить совершение нотариального действия и истребовать
дополнительные подтверждения от компетентных органов либо иным образом
проверить личность. Судебной практике известны случаи, когда лица,
обратившиеся к нотариусу за удостоверением сделки, использовали документы
других граждан.
Установив личность ребенка и (или) его законного представителя,
нотариус должен выяснить, способны ли они к участию в сделке. Субъектом
гражданско-правового договора, иной сделки может быть гражданин, обладающий
полной или неполной дееспособностью. Гражданская дееспособность в полном
объеме наступает по достижении совершеннолетия (18 лет). Ранее этого
возраста приобретение полной дееспособности возможно по двум основаниям:
вступление в брак и эмансипация.
Согласно ст. 13 СК РФ при наличии уважительных причин вступление в
брак может быть разрешено лицу, достигшему возраста 16 лет. Субъекты РФ
вправе установить порядок и условия, при наличии которых вступление в брак
возможно до достижения 16 лет. Приобретенная дееспособность сохраняется и в
случае расторжения брака. Лишь при признании брака недействительным суд
может принять решение об утрате ребенком полной дееспособности (ст. 21 ГК
РФ). Эмансипация — объявление полностью дееспособным ребенка, достигшего
шестнадцати лет и работающего по трудовому договору (контракту) или с
согласия родителей (лиц их заменяющих) занимающегося предпринимательской
деятельностью. Решение об объявлении ребенка полностью дееспособным
принимается органами опеки и попечительства с согласия законных
представителей. В том случае, когда представители (один из них) возражают
против объявления ребенка полностью дееспособным, решение может быть
принято судом (ст. 37 ГК РФ). Приобретение полной дееспособности должно
быть подтверждено свидетельством о заключении брака или решением органов
опеки и попечительства либо решением суда.
Малолетние граждане в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно
совершать: мелкие бытовые сделки; сделки, направленные на безвозмездное
получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо
государственной регистрации; сделки по распоряжению средствами,
предоставленными законными представителями или с их согласия третьими
лицами.
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет могут самостоятельно,
без согласия законных представителей: распоряжаться своим заработком,
стипендией и иными доходами; осуществлять права автора произведения
литературы, науки и искусства, изобретения или иного охраняемого законом
результата своей интеллектуальной деятельности; вносить вклады в кредитные
учреждения и распоряжаться ими. Все другие сделки несовершеннолетние в
возрасте от 14 до 18 лет совершают с письменного согласия законных
представителей (ст. 26 ГК РФ). В отличие от малолетних несовершеннолетние в
возрасте от 14 до 18 лет способны лично участвовать в сделках, требующих
нотариального удостоверения. Следует отметить, что самостоятельно совершать
сделки, требующие нотариального удостоверения, ребенок может лишь в
случаях, предусмотренных законом.
Анализ закона приводит к такому выводу: принять наследство,
отказаться от него, завещать имущество; заключить договор купли-продажи
недвижимого имущества, а также движимого имущества, когда требуется
регистрация прав на это имущество; договор дарения; соглашение об уплате
алиментов и другие договоры, направленные на отчуждение имущества и (или)
требующие нотариального удостоверения или государственной регистрации,
несовершеннолетний может лишь с письменного согласия законных
представителей.
Кроме того, родители, усыновители, опекуны (попечители) ребенка не
вправе без предварительного разрешения органов опеки и попечительства
совершать (от имени малолетних) и давать согласие (несовершеннолетним в
возрасте от 14 до 18 лет) на совершение сделок по отчуждению, в том числе
обмену или дарению имущества ребенка, сдаче его внаем (в аренду), в
безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от
принадлежащих ребенку прав, раздел его имущества или выдел из него долей, а
также любых других сделок, влекущих уменьшение имущества ребенка (ст. 37 ГК
РФ, ст.ст. 60, 137, 146, 147, 153 СК РФ). Представляется, что согласие
органов опеки и попечительства должно быть выражено в постановлении главы
местного самоуправления. В том случае, когда законами субъектов РФ
осуществление функций по опеке и попечительству возложено на конкретные
муниципальные органы (например, на муниципальные органы управления
образованием), согласие на совершение сделок может быть дано их
руководителем. Другие лица вправе совершать такие действия лишь в том
случае, когда уполномочены на это компетентными органами (ст. 53 ГК РФ, п.
2 ст. 121 СК РФ). Родители, усыновители, опекуны (попечители), их супруги и
близкие родственники не вправе также совершать сделки с детьми, за
исключением передачи имущества ребенку в качестве дара или в безвозмездное
пользование, и не могут представлять ребенка при заключении сделок между
ним и супругом и их близкими родственниками (ст. 36 ГК РФ, ст. 60 СК РФ).
Законным представителям запрещено делать подарки от имени малолетних,
за исключением обычных, не превышающих по стоимости пяти минимальных
размеров оплаты труда (ст. 575 ГК РФ).
Следует отметить, что сделки, совершенные несовершеннолетним без
согласия законных представителей и органов опеки и попечительства, могут
быть признаны судом недействительными (ст. ст. 37, 168, 175 ГК РФ).
Представляется, что самостоятельно несовершеннолетний в возрасте от
14 до 18 лет вправе заключить авторский договор на результат своей
интеллектуальной деятельности и по соглашению с другой стороной нотариально
удостоверить этот договор, распоряжаясь заработком и иным доходом совершать
сделки к своей выгоде, не требующие в силу закона государственной
регистрации либо нотариального удостоверения.
Удостоверяя сделку, нотариус должен проверить, не лишен ли
несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет права распоряжаться своим
заработком и иным доходом, а также не признан ли судом недееспособным
вследствие психического расстройства либо ограниченно дееспособным ввиду
злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами.
Установив правомочия ребенка и его представителя, нотариус проверяет
содержание самой сделки, соответствует ли она закону и иным правовым актам,
не является ли она мнимой или притворной. Так, удостоверяя соглашение об
уплате алиментов, нотариус должен выяснить, соответствует ли соглашение
требованиям ст. ст. 81, 99, 103 и 104 СК РФ. В частности, размер алиментов,
уплачиваемых по соглашению, не может быть ниже размера алиментов, которые
дети могли бы получить при взыскании алиментов в судебном порядке: на
одного ребенка — одной четверти, на двух детей — одной трети, на трех и
более детей — половины заработка и (или) — иного дохода родителей.
Соглашение не должно нарушать интересы детей. В противном случае оно может
быть признано судом недействительным.
При удостоверении сделки нотариус обязан также выяснить соответствие
волеизъявления подлинной воле участников; проверить, не под влиянием ли
насилия, угроз, заблуждения, обмана совершена сделка; не имеется ли
злонамеренного соглашения представителя ребенка с другой стороны; не
вследствие ли тяжелых обстоятельств она совершена.
Выдав свидетельство о праве на наследство на имя ребенка, нотариус
должен сообщить об этом органам опеки и попечительства (ст. 71 Основ).
Помимо оформления сделок, нотариус вправе удостоверить факт нахождения
ребенка в живых и в определенном месте (ст. ст. 82, 83 Основ).
Надо отметить, что нотариусы, совершая нотариальные действия, могут и
должны защищать интересы ребенка. Гарантиями обеспечения защиты прав
несовершеннолетних являются, в частности, судебный контроль за
деятельностью нотариусов и их имущественная ответственность.
Ребенок и (или) его представитель могут обжаловать действия нотариуса
в суд (ст. 49 Основ). Представляется, что самостоятельно воспользоваться
этим правом ребенок может в том случае, когда до достижения совершеннолетия
он приобрел полную дееспособность.
Имущественная ответственность нотариусов предусмотрена ст. ст. 17, 21
Основ, ст. ст. 1069, 1072 ГК РФ.
Кроме общих условий наступления ответственности (противоправное
поведение, вред, причинная связь, вина), законодатель предусмотрел и
специальные, которые определяются особенностями объективной стороны состава
гражданского правонарушения и спецификой правового положения нотариусов.

Выводы и предложения

Договоры отчуждения недвижимости имеют большое значение в гражданско-
правовых отношениях, поскольку речь идет о переходе права собственности на
материальные ценности и нередко огромной стоимости.
Исходя из конституционного принципа охраны частной собственности (ст. 35
Конституции РФ), представляется неприемлемым какое-либо сужение гарантий,
обеспечивающих его реализацию. Нотариальное оформление договора отчуждения
недвижимости, безусловно, относится к числу таких гарантий.
Однако в настоящий момент возможности нотариата в процессе регулирования
гражданских правоотношений при осуществлении законотворчества не
учитываются должным образом. Так, в частности, в ст. ст. 550, 560, 574
Гражданского кодекса РФ отсутствует положение об обязательном нотариальном
удостоверении сделок с недвижимым имуществом.
Подобное нововведение я считаю, необоснованно принижает роль нотариата в
обеспечении правовой безопасности граждан и юридических лиц при
осуществлении своих прав и законных интересов. Положения части второй ГК
РФ, связанные с отказом от обязательного нотариального удостоверения сделок
с недвижимостью, существенно сужают гарантии, обеспечивающие
предусмотренный Конституцией Российской Федерации (ст. ст. 8, 35, 45, 48)
принцип охраны прав и свобод гражданина, включая право частной
собственности.
Мировая практика исходит из необходимости нотариального удостоверения
таких сделок, их правового сопровождения. В обычаях делового оборота стран
Европы, Америки, Азии и Африки, нотариально удостоверенные договоры
пользуются наибольшим доверием, как у физических, так и у юридических лиц.
В условиях российской действительности тем более не следует ломать
сложившиеся правовые устои. Это объясняется еще и тем, что в настоящее
время в результате приватизации, роста рынка недвижимости, собственниками
значительных материальных ценностей (квартир, строений, предприятий,
земельных участков) стали миллионы граждан, что повлекло значительный рост
таких сделок. При этом собственники в большинстве случаев не обладают
элементарными правовыми знаниями при заключении договоров и нуждаются в
услугах профессионального юриста, каковым и является нотариус.
Мировой опыт показывает, что устранение нотариата от удостоверения
сделок с недвижимостью приводит к увеличению нарушений прав граждан и
юридических лиц, что в свою очередь оказывает влияние на количество
судебных споров по делам бесспорного характера. Значительно возрастает
объем работы судов, и так работающих с предельной нагрузкой. Так, в США из-
за неразвитости системы нотариата затраты на содержание судов по сравнению
с Европой выше примерно в 3 и даже 7 раз. Поэтому придание сделкам с
недвижимостью обязательной нотариальной формы способствует предварительному
контролю за законностью действий участников гражданского оборота, снижению
количества споров в судах, экономя тем самым необходимые средства для
проведения судебной реформы.
Положение о том, что граждане согласно ГК РФ имеют факультативное право
обратиться в нотариальную контору за удостоверением сделки, для которой
законом не установлена обязательная нотариальная форма, вряд ли имеет под
собой достаточно содержательную основу. Русский менталитет срабатывает
таким образом, что когда идет речь о правовых процедурах, рассматриваемых
как ненужные формальности, если к тому же их соблюдение связано с
затратами, то их следует отбросить при первой возможности. Но это, в
конечном счете, оборачивается против самих граждан.
Надо отметить, что ГК РФ, исключив нотариальное удостоверение сделок с
недвижимостью, разрешает также и продажу недвижимости по доверенности,
никем не удостоверенной, поскольку ст. 185 ГК РФ предусматривает
нотариальное удостоверение доверенностей на совершение сделок, требующих
нотариальной формы. Излишне говорить, что это еще более усугубляет
положение договаривающихся сторон. Так, к примеру, в настоящее время
значительное количество граждан живет в одном городе, имеет недвижимость в
другом, бывая там наездами. Собственность таких граждан представляет собой
идеальный объект для правонарушений в данной сфере, поскольку выписать
доверенность на сбор документов и продажу недвижимости от их имени может
любое лицо. Этот пробел можно восполнить возможностью обращения в органы
регистрации с заявлениями о наложении своеобразного запрета (ареста) и
такой же отмены только при личной явке и т. д.
Отсутствие обязательного нотариального удостоверения сделок с
недвижимостью также отрицательно скажется на международном авторитете
России, являющейся с 1995 года членом Европейского сообщества и
Международного союза латинского нотариата. Требования к гражданскому
законодательству, установленные этими организациями, предусматривают
обязательное нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью, и отмена
этой процедуры в Российской Федерации может повлечь существенный
экономический ущерб (например, при привлечении иностранных инвестиций или
получении кредитов в зарубежных банках). Иностранные предприниматели,
желающие иметь стабильный бизнес в России, придают главное значение
стабильному и юридически безупречному праву собственности в России.
Вместе с тем вызывает недоумение то обстоятельство, что законодатель при
разработке законопроектов меньше уделяет внимания содействию
профессиональных юристов (нотариусов) при оформлении договоров отчуждения
недвижимости, т.е. действительно существенному элементу, и придает большое
значение лишь формальному аспекту регистрации. Мне хотелось бы предложить,
чтобы вышеназванные нормы части второй ГК РФ были расширены дополнением,
аналогичным содержащемуся в ч. 2 ст. 339 ГК РФ, предписывающим, что договор
перехода права собственности на недвижимое имущество должен быть в
обязательном порядке заверен нотариусом. Подобное дополнение, по-моему,
безусловно, содействовало бы большей надежности и быстроте обращения
недвижимости в гражданском обороте.
Таким образом, нотариальное удостоверение сделок с недвижимым имуществом
является серьезной гарантией защиты прав граждан и юридических лиц,
участвующих в сделке. Система римского права, которой придерживаются все
участники Международного союза Латинского нотариата, предусматривает
активное участие нотариуса в правовом сопровождении таких сделок. И нам не
надо искать свою особую российскую концепцию развития нотариата, а надо
перенять все лучшее, имеющееся в странах с развитой законодательной
системой и установившееся в результате многолетнего опыта традиций
нотариата, и сохранить обязательное нотариальное удостоверение сделок с
недвижимым имуществом.

Список использованной литературы:

I. Нормативные акты

1. Конституция РФ 12/12/1993 года. («Российская газета» №237, 25.12.93г.)
2. Гражданский кодекс РФ, часть 1 от 30 ноября 1994 г. – Собрание
законодательства РФ, 1994, №32, ст. 3301
3. Гражданский кодекс РФ, часть 2 от 26 января 1996 г. – Собрание
законодательства РФ, 1996, №5, ст. 410
4. Гражданский кодекс РСФСР, утвержденный Законом РСФСР от 11 июня 64г.
(Ведомости Верховного Совета РСФСР – 1964г. №24)
5. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате №4462-1 от
11.02.93 г. – Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета
РФ, 1993, ст. 357
6. Закон Российской Федерации «О государственной пошлине» от 09.12.91 № (в
редакции Федерального закона № 226-ФЗ от 31 декабря 1995 г.) – Собрание
законодательства РФ, 1997, Ч 30, ст. 3595
7. Федеральный Закон «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» от 21 июля 1997 года.
8. Закон «О государственном нотариате» 1974 г.
9. Инструкция о порядке совершения нотариальных действий государственными
нотариальными конторами РСФСР. – Утверждена приказом Министра юстиции
РСФСР № 01/16_01 от 6 января 1987 г.
10. Устав Ассоциации Нотариусов России. («Советская Юстиция» 1994г. №14)
11. Нотариус. Практическое и информационное издание. Федеральная
нотариальная палата. – М.: Юрист, 1997г. № 4
12. Нотариус. Практическое и информационное издание. Федеральная
нотариальная палата. – М.: Юрист, 1998г. № 2(10)
13. Нотариус. Практическое и информационное издание. Федеральная
нотариальная палата. – М.: Юрист, 1999г. № 6
14. Бюллетень нотариальной практики. Практическое и информационное
издание. М.: ИГ «Юрист», 1998г. №2-3
15. Нотариальный Вестник. Научно-практический журнал. Федеральной
нотариальной палаты. – М, 1997г. №9
16. Нотариальный Вестник. Научно-практический журнал. Федеральной
нотариальной палаты. – М, 1998г. №12
17. Нотариальный Вестник. Научно-практический журнал. Федеральной
нотариальной палаты. – М, 1999г. №7-8

II. Литература

18. Абова Т.Е., Кабалкин А.Ю. Комментарий части II ГК РФ: Мена, дарение,
рента и пожизненное содержание с иждивением. – М.: «БЕК», 1999. – 74с.
19. Аргунов В.Н. Комментарий к Основам законодательства Российской
Федерации о нотариате. – М.: Спарк, 1996. – 390с.
20. Аргунов В.Н. Правовые основы нотариальной деятельности. М.: БЕК, 1994.
— 480с.
21. Борисова Е.А., Власов Ю.Н., Куклина Н.В. Основы законодательства о
нотариате, комментарии. – М.: Изд. Спарк, 1996г. – 137 с.
22. Васильева М.В., Новопашина У.С. Нотариальное оформление документов для
граждан и организаций. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1997. – 176с.
23. Виноградова Р.И., Лесницкая Л.Ф. Нотариат в вопросах и ответах. – М.:
Юрлитература, 1994г. – 96 с.
24. Воложина В.П., Решетникова И.В., Ярков В.В. Правовые основы
нотариальной деятельности. – М.: «Бек», 1994г. – 120 с.
25. Завидов Б.Д. Комментарий к ФЗ РФ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». –
М.: ПРИОР, 1999. – 160с.
26. Качур. Н. Ф. Применение гражданского законодательства в нотариальной
практике: Регистрация недвижимости, брачные договоры, наследование
земельных участков, рента, исполнительная надпись. — Красноярск: КГУ,
1997. — 70 с
27. Климанова А.Н., Степанова А.А. Справочник государственного нотариуса. –
М.: «Юридическая литература», 1972. – 624с.
28. Крашенинников П.В. Сделки с жилыми помещениями. – М.: Статус, 1997. —
169с.
29. Кречет Н.А. Справочник нотариуса.–Ростов-на-Дону.: «Феникс»,
1999.–416с.
30. Лустов А.В. Образцы нотариальных документов.– М.: «Юрайт», 1999. –
336с.
31. Михайлова Е.П., Таранина И.В. Справочник по нотариату.– М.: «ЮКЭА»,
2000.– 745с.
32. Полтавская Н., Кузнецов В. Нотариат. Курс лекций. – М.: «ИМПЭ им. А.С.
Грибоедова», 1998. – 176с.
33. Пономарева. И. Б. Сборник нормативных актов, применяемых в
нотариальной практике. — М.: МП «Исток», 1996. — 272 с.
34. Репин В.С. Комментарий к Основам законодательства Российской Федерации
о нотариате. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999. – 296с.
35. Соловьев А.А. Практическое пособие по нотариату.– М.: Приор», 1999, –
96с.
36. Черненко Г.И. Настольная книга нотариуса, — М.: ИНФРА-М, 1995г. – 161
с.
————————
[1] Приложение №1 «Договор купли-продажи части недвижимого имущества»
[2] Приложение №2 «Договор купли-продажи жилого дома с условием
пожизненного содержание»
[3] Приложение№3 «Договор дарения»
[4] Приложение №4 «Удостоверение договора займа»
[5] пункт 2 статьи 9 Закона «Об ипотеке(залоге недвижимости)»
[6] пункт 3 статьи 9 Закона «Об ипотеке»
[7] Приложение №5 «Договор ренты»
[8] далее — МГНП

Метки:
Автор: 

Опубликовать комментарий