Действие норм права во времени

Дата: 21.05.2016

		

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЙ
ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Специальность: Налоги и налогообложение.

Курсовая работа

по теории государства и права

Тема: Действие норм права во времени, в пространстве, по кругу лиц.

Выполнил: Грицфельд А.А. группа 26327.

Проверил: Попов В.И., к.ю.н., доцент.

г. Тюмень2004 г.

ПЛАН:

|1. |Введение………………………………………………………………. |3 |
|2. |Действие норм права во времени…………………………………. |8 |
|2.1.|Обратная сила разъяснительных законов……………………….. |12 |
|3. |Действие норм права в пространстве…………………………….. |13 |
|3.1.|Экстертерриториальность действия закона……………………… |15 |
|4. |Действие норм права по кругу лиц…………………………….. … |20 |
|5. |Заключение…………………………………………………………… |25 |
| |Список использованной литературы………………………….….. |26 |

1. Введение.

Норма права — особая разновидность социальных норм наряду с нормами
морали, нормами каких-то отдельных (не государственных) социальных
общностей. От других норм ее отличают, во-первых, всеобщий характер, своего
рода обезличенность, распространение на всех участников общественных
отношений, независимо от их воли и желания. Во-вторых, правовая норма, в
отличие, например, от морали, призвана регулировать внешнее поведение
людей, обращена к их воле и сознанию в расчете на определенный поступок. В-
третьих, правовая норма отличается от других субъектом своего подтверждения
в качестве таковой. Окончательно норма признается правовой только
государством. До того она может существовать, может обосновываться учеными,
ею могут руководствоваться сами участники общественных отношений, но пока
полномочные органы государства не признали ее, не встали на ее защиту,
данную норму трудно рассматривать в качестве правовой. Здесь
просматривается еще один отличительный признак правовой нормы —
обеспеченность ее государственной поддержкой, государственной защитой,
силой государственного принуждения.
Рассмотрим существенные признаки правовых норм подробнее.
1. Норма права есть мера свободы волеизъявления и поведения человека.
Понимание и усвоение данного момента конкретным индивидом зависит как
от внутренних факторов (состояния его разума, типа характера, уровня
культуры), так и от внешних обстоятельств (степени упорядоченности
общественных отношений, обеспеченности нормы авторитетом, силой).
Наибольшая эффективность реализации правовой нормы достигается при
совпадении целей отдельной личности и общества, сочетании
общечеловеческих и социально-групповых, классовых интересов в
условиях стабильности общественных отношений.
2. Это форма определения и закрепления прав и обязанностей. Последние
выступают в виде ориентиров, обозначающих диапазон свободы действий
субъектов права, ибо реальное регулирование отношений между людьми и
их организациями осуществляется именно через наделение правами одних
и возложение обязанностей на других. Наиболее ярко предоставительно-
обязывающий характер выражен в регулятивных нормах, менее он заметен
в нормах специализированных (декларативных, дефинитивных). Различные
субъекты правоотношений обычно обладают комплексом прав и
одновременно несут большое количество обязанностей. Не может быть
прав без обязанностей и нет обязанностей без прав. Это один из
принципов построения и функционирования любой правовой системы.
3. Норма права представляет собой правило поведения общеобязательного
характера, т.е. она: а) указывает, каким образом, в каком
направлении, в течение какого времени, на какой территории необходимо
действовать тому или иному субъекту; б) предписывает правильный с
точки зрения общества и потому обязательный для конкретного индивида
образ действий; в) носит общий характер, выступает в качестве
равного, одинакового масштаба для всех и каждого, кто оказывается в
сфере ее действия.
4. Это формально-определенное правило поведения. Внутренняя
определенность нормы проявляется в содержании, объеме прав и
обязанностей, четких указаниях на последствия ее нарушения. Внешняя
определенность заключается в том, что любая норма закреплена в
статье, главе, разделе официального документа — нормативно-правовом
акте.
5. Норма права есть правило поведения, гарантированное государством.
Возможность государственного правового принуждения в случаях
нарушения прав граждан, правопорядка является одной из важных
гарантий действенности права.
6. Она обладает качеством системности, которое проявляется в структурном
построении нормы, в специализации и кооперации норм различных
отраслей и институтов права.

Норма права — признаваемое и обеспечиваемое государством общеобязательное
правило, из которого вытекают права и обязанности участников общественных
отношений, чьи действия призвано регулировать данное правило в качестве
образца, эталона, масштаба поведения.
Норма — это правило должного, обращенное в будущее. В отличие от команд,
велений, распоряжений по конкретным вопросам норма адресована не отдельному
лицу, а кругу лиц; действие нормы не исчерпывается исполнением, а
рассчитано на неограниченное число случаев; она продолжает действовать
после реализации ее в общественных отношениях и поведения людей. От других
социальных норм правовые нормы отличаются неразрывной связью с
государством, которое устанавливает или санкционирует (официально признает)
правовые нормы и охраняет их от нарушений.
Правовая норма носит общий характер. Она определяет типичные черты
жизненных ситуаций, в которых подлежит реализации, видовые признаки
общественных отношений и их участников, чье поведение регулируется нормой;
само правило выражено в общей форме как модель поведения; в общей форме
определены и меры принуждения, применяемые к нарушителям нормы.
Норма права рассчитана на регулирование не отдельного, единичного
отношения, а вида отношений; этим она отличается от актов применения права
(решений государственных органов по конкретным делам), договоров,
индивидуальных распоряжений. В решении по делу, представляющему собой вывод
из правовой нормы применительно к индивидуальному случаю и отношению,
всегда обозначено конкретное лицо, содержание его прав или обязанностей.
Правовая норма адресована кругу лиц определенных видовыми признаками
(граждане, родители, супруги, налоговая инспекция, кооператив, прокуратура,
районный суд и др.). В отличие от распоряжения, адресованного точно
обозначенным лицам и действующего до его исполнения (распоряжение о
строительстве здания, о проведении этой осенью прививок против гриппа и
дифтерии, о передаче точно определенного имущества, о выплате премии, об
увольнении и т.п.), правовая норма не исчерпывается исполнением. Она
обращена в будущее в том смысле, что рассчитана не только на данный случай
(отношение), а на вид, неопределенное число определенных в общей форме
случаев и отношений (заключение договора, передача имущества, вступление в
брак, рождение ребенка и др.) и реализуется каждый раз, когда возникают
предусмотренные ею обстоятельства и ситуации (возникновение конкретных прав
и обязанностей, предоставление работнице отпуска по рождению ребенка и др).

Правовая норма, как и право в целом, рассчитана на регулирование поведения
людей посредством особого рода отношений, связь участников которых состоит
во взаимных правах (обеспеченная государством возможность определенного
поведения) и обязанностях (необходимость определенного поведения, нарушение
которой влечет применения мер государственного принуждения). Такой способ
регулирования общественных отношений и поведения людей составляет
специфическую черту реализации права. Нормы права носят предоставительно-
обязывающии характер: когда в развитии общественных отношений создаются или
возникают предусмотренные нормой условия ее реализации, у участников этих
отношений возникают конкретные права и обязанности, образующие
правоотношение. Норма как модель правоотношения в общем виде определяет
возможное поведение одной стороны будущего отношения (работник имеет право
на ежегодный отпуск, автор имеет право на неприкосновенность созданного им
произведения) и юридическую обязательность каких-либо действий или
воздержания от действий другой стороны этого отношения (администрация
обязана предоставить каждому работнику ежегодный отпуск; при использовании
произведения запрещается без согласия автора вносить в это произведение
изменения).
Правовые нормы устанавливаются или санкционируются компетентными
органами государства. Выраженная в норме государственная воля направлена на
регулирование определенного вида общественных отношений, адресована воле
участников этих отношений, лиц, которые должны сообразовывать свое
поведение с содержащейся в норме обязанностью или запретом. Норма всегда
рассчитана на возможные жизненные ситуации, при которых существует выбор
разных вариантов поведения; именно поэтому участникам общественных
отношений, которые могут поступить по-разному, указывается требуемый,
должный вариант.
Специфическим признаком правовых норм является их охрана государством.
Нарушение обязанности или запрета (правонарушение) влечет применение мер
государственного принуждения. Этим правовые нормы отличаются от норм
морали, норм общественных организаций и других социальных норм, а также от
содержащихся в некоторых актах государственных органов призывов и
обращений. Меры государственного принуждения, применяемые в случаях
нарушения правовых норм, разнообразны: они направлены на восстановление
нарушенного права либо на реализацию невыполненной обязанности, а также на
наказание правонарушителя.
Каждая правовая норма определяет правило поведения в неразрывной связи
с условиями его реализации и мерами принуждения к соблюдению; связь этих
определений (элементов, атрибутов) правовой нормы образует ее структуру:
«если — то — иначе». Структура правовой нормы является применением к каждой
из них общего правила, которое может быть выражено таким образом: «находясь
на территории государства (или: будучи гражданином государства), необходимо
соблюдать законы этого государства; в противном случае государство применит
к нарушителю правовых норм меры принуждения». Конкретизация этого положения
применительно к отдельным нормам дает возможность определить: кто, и при
каких условиях должен следовать норме, что именно нужно сделать для ее
реализации, какими мерами государственного принуждения она охраняется от
нарушений.

Действие закона (нормативного акта) — это состояние реального
функциоонирования (воздействия и правовогоо регулирования) предписаний
закона (нормативного акта) в определенном отрезке времени, на
определенной территории, в отношении определеннного круга лиц (граждан,
организааций государственных органов).По По общему правилу, действие
закона осуществляется в отношении всех граждан, организаций,
государственных органов, объединений.

Проблема действия закона во времени исторически возникла и
развивалась, как проблема обратной силы или обратного действия закона и
имеет довольно отдаленные истоки. Первое упоминание о существовании этого
принципа встречается в одной из речей ЦицеронаЦицерона. Наиболее ранняя
теоретическая разработка вопросов действия законов во времени принадлежит
средневековым юристам, сделавшим центром своих исследований закон. Уже они
понимали, что принцип необратимости закона не может быть возведен в
абсолют, ибо в таком качестве он исключает развитие права.

Как всякая объективная реальность, закон действует во времени и
пространстве. Связь правовой нормы с пространством и временем выражается, в
частности, в том, что само создание правовой нормы есть акт, совершаемый во
времени и в пространстве. Каждая форма определяетопределяет, в каком месте
и в какой момент предписанное ею поведение должно осуществляться, и,
тповедение должно осуществляться. Таким образом, ее действие имеет
одновременно пространственный и временной характер. Даже когда время и
место действия нормы не ограниченны это не значит, это не значит, что
она независима от пространства и времени, ибо явления, к которым
применяется норма, происходят всегда в определенном месте и в определенное
время.

В пространстве и во времени действуют также нормы морали, обычаи
(имеющие и не имеющие юридический характер) и некоторые другие нормы, но
для них мы, как правило, не можем установить пространственные и временные
границы. Поэтому проблема выбора, например, между старым и новым обычаем
практически не существовала, а теоретически не может быть решена. Проблема
же выбора между старым и новым законом, актом, изданным государством, имеет
большое и практическое, и теоретическое значение. Для закона мы можем, хотя
это не всегда просто, определить его начальную и конечную границу во
времени.

2. Действие законов во времени.
— A — — — —

Действие закона во времени обусловлено вступлением его в силу и утратой
силы. Законы становятся обязательными, то есть, вступают в законную силу, с
определенного момента, который устанавливается соответствующим нормативным
актом:

1. Ппо истечении общего заранее предусмотренного срока, если он
определятся в тексте закона;

2. Ннемедленно после официального принятия и опубликования текста закона;

3. Ппо истечении специально предусмотренного срока для конкретного закона
(нормативно-правового акта) после его опубликования.

В Российской Федерации нет единообразного порядка вступления нормативных
правовых актов в силу. Так, в соответствии с Федеральным законом от 24 мая
1994 г. «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных законов,
федеральных конституционных законов, актов палат Федерального Собрания»[1]
федеральные и федеральные конституционные законы Российской Федерации
вступают в силу по истечении десяти дней с момента их официального
опубликования в Российской газете или в Собрании законодательства РФ, если
самим законом не установлен иной порядок вступления его в силу. В
соответствии с Указом Президента РФ от 23 мая 1996 г. «О порядке
опубликования и вступления в силу актов Президента РФ, Правительства РФ и
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти»[2]
указы Президента РФ и нормативные акты правительства РФ вступают в силу по
истечении семи, а нормативные акты федеральных органов исполнительной
власти по истечении десяти дней после их официального опубликования, если в
этих актах не установлен иной порядок вступления их в силу.
Свои правила опубликования и вступления в силу законов и других
нормативных правовых актов устанавливаются субъектами Российской Федерации.

Например, согласно ст. 28 Устава Иркутской области закон области
вступает в силу по истечении десяти дней после его официального
опубликования, если иной порядок вступления в силу не установлен самим
законом.

Таким нормативным актом может быть постановление
Верховной Рады Украины. На пример, её постановление « О порядке введения в
действие Закона Украины « Об отпусках». «.» Дословно:

Ввести в действие Закон Украины «Об отпусках» с 1 января 1997 года, статьи
7, 8, и часть первую статьи 10 — с 1 января 1998 года.

Сохранить отпуска ранее установленной продолжительности за работниками:
:

занятыми на работах с вредными и тяжелыми условиями труда — до введения в
действие Закона Украины «Об отпусках» в полном объёме (( до 1 января 1998
года);
пользовавшимся отпуском большей продолжительности, нежели предусмотрено
данным Законом, на всё время,время их работы на данном предприятии, в
учреждении, организации на должностях, профессиях, работах, которые давали
им право на этот отпуск.

До приведения законодательства Украины в соответствие с Законом Украины «Об
отпусках» применяются законы,законы и иные нормативно-правовые акты в
части, не противоречащей данному Закону.

Кабинету Министров Украины: :
до 15 марта 1997года принять решение об обеспечении реализации данного
Закона и представить в Верховную Раду Украины предложения о приведении
законодательных актов Украины в соответствие с данным законом;
до 15 июля 1997 года утвердить списки производств, цехов, профессий и
особым характером труда, занятость в которых даёт право на ежегодный
дополнительный отпуск.

Подписано председателем Верховной Рады Украины, А. Морозом.

На Украине основным нормативным актом, устанавливающим срок введения
законов в силу (и прекращения их действия) является Конституция

Вступление закона в силу означает, что с этого момента им должны
руководствоваться, исполнять его и соблюдать все организации, должностные
лица и граждане. Естественно, что до этого момента он не является
обязательным. Более того, поскольку до вступления нового закона в силу
действует старый закон, новым законом руководствоваться нельзя. ( Например,
в 1993-96 г.г. был представлен на рассмотрение граждан Украины проект
конституции, но все время до ее принятия действовал Конституционный
договор и а конституция, вступившая в силу в 1978 г., включающая в себя все
изменения и дополнения, принятые во временном отрезке с 1978 по 1993г..).
Поведение в соответствии с нормой, не вошедшей еще в законную силу (хотя
государство, создавая новую норму, тем самым явно признало
неудовлетворительность старой), будет нарушением действующей нормы. В связи
с этим, определение момента вступления закона в силу — важный элемент в
законодательстве и в применении законов.Определение момента вступления
закона в силу — важный элемент в законодательстве и в применении законов.

Случаются несовпадения во времени момента принятия закона (придания
ему силы) и момента начала его действия, ч. Это обусловлено необходимостью
предоставления субъектам возможности ознакомиться с содержанием нового
нормативного акта и определить для себя поведенческие установки по его
реализации.

Различают акты:
1. определенно-длительногоОпределенно-длительного действия.
2. и неопределенно-длительногоНеопределенно-длительного действия.
К первой группе относятся акты, в отношении которых специально указан
срок, их действия либо он подразумевается характером самого акта (например,
бюджетные вопросы на текущий год).
Вторую группу составляют акты, в отношении которых не содержится
указаний о сроке действия, то есть акт имеет законную силу и действует до
тех пор, пока не будет отменен.
Окончание действия нормативных правовых актов связывается обычно с
утратой нормативными актами юридической силы. Порядок утраты нормативными
правовыми актами юридической силы тоже имеет несколько вариантов:
1. Нормативные правовые акты утрачивают силу в случае истечения срока
их действия. Этот случай касается временных нормативных актов,
которые, как известно, принимаются на определенный срок и по
истечении этого срока автоматически утрачивают силу.
2. Нормативные правовые акты утрачивают силу в случае их официальной
отмены другим нормативным актом. Например, Федеральный закон от 30
ноября 1994 г. «О введении в действие части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации» отменил как полностью, так и
частично целый ряд ранее действовавших законов и подзаконных
актов.
3. Нормативные правовые акты утрачивают силу, если в действие
вводятся новые нормативные акты, устанавливающие иные правила по
тем же самым вопросам. В этом случае происходит фактическая утрата
нормативным актом юридической силы. Например, в связи с принятием
новой Конституции Российской Федерации, которая вступила в силу со
дня официального ее опубликования по результатам всенародного
голосования, т.е. 23 декабря 1993 г., одновременно прекратилось
действие Конституции (Основного закона) Российской Федерации-
России, принятой 12 апреля 1978 г., с последующими изменениями и
дополнениями.
4. Фактически утрачивают силу и те нормативные акты (или отдельные
положения нормативных актов), которые признаны судом
неконституционными или незаконными. Так, согласно ч. 6 ст. 125
Конституции РФ акты или их отдельные положения, признанные
Конституционным Судом Российской Федерации неконституционными,
утрачивают силу.
5. Нормативные правовые акты утрачивают силу (также фактически) в
случае изменения обстоятельств, на которые они были рассчитаны.
Например, акты периода Великой Отечественной войны утратили смысл
и прекратили свое действие после ее окончания.

Выделяют четыре варианта действия юридических норм:

1. Перспективное — новая норма регулирует только те общественные
отношения, которые возникли после момента вступления нормы в силу.
Если общественное отношение возникло раньше, то оно не подлежит
регулированию новой нормой.

2. Немедленное — норма затрагивает длящиеся отношения (такие отношения,
которые возникли до вступления новой нормы в силу, и прекратили своё
действие уже после вступления новой нормы в силу) полностью, т.е.
регулирует не только ту их часть, которая продолжается после
вступления нормы в силу, но и распространяется на их другую часть,
которая возникла до вступления нормы в силу. При этом отношения,
которые закончились до вступления новой нормы в силу, не подлежат её
регулированию.

3. Обратное — юридическая норма распространяет своё действие на все
общественные отношения, вне зависимости от того, когда они возникли и
закончили своё действие, до момента вступления новой нормы в силу, или
после.

4. Переживание или ультрадействие правовых норм — юридическая норма,
официально отменённая и прекратившая действовать, тем не менее,
регулирует длящиеся общественные отношения до их прекращения, т.е.
норма сама себя переживает.

«Переживание» закона – явление, прямо противоположное обратной силе
закона. Здесь нормативный правовой акт, отмененный или замененный новым,
продолжает жить и после введения в действие нового нормативного акта и как
бы «переживает» отведенный ему временной срок. «Переживание» закона, как
фактическое действие нормативного акта, формально утратившего юридическую
силу, имеет место тогда, когда общественные отношения и связанные с ними
факты были урегулированы утратившим силу нормативным актом и сохранились
после введения в действие нового нормативного акта. Такие отношения
называют длящимися, и применение к ним нормативного акта, уже утратившего
силу, как правило, вызвано необходимостью учета интересов лиц, вступивших в
правоотношение до введения в действие нового нормативного акта. Например, к
преступлениям обычно применяется закон времени совершения преступления,
если новый закон не приобрел обратной силы, т.е. не устранил преступность
деяния или не смягчил наказание

Таким образом, началом и окончанием действия нормативных правовых актов
характеризуются временные пределы правового регулирования. Вступление
нормативного акта в силу означает, что содержащиеся в этом акте нормы
начинают регулировать соответствующие общественные отношения. При этом они
распространяют свое действие, как правило, только на те общественные
отношения, которые будут возникать после вступления нормативного акта в
силу. То есть на общественные отношения и связанные с ними факты, которые
возникли и сложились до вступления нормативного акта в силу, содержащиеся в
этом акте нормы не распространяются. По-другому, закон (нормативный акт,
норма права) обратной силы не имеет. Например, в ст. 4 ГК РФ прямо
говорится, что акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и
применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие.
Правило, согласно которому закон обратной силы не имеет, носит общий
характер и действует во многих странах мира. Оно вносит стабильность в
правовое регулирование общественных отношений, гарантирует права и свободы
личности, создавая уверенность, что вновь принимаемые нормативные акты не
ухудшат правового положения участников уже урегулированных правом
общественных отношений. Вместе с тем из этого правила есть два исключения:
1. Обратную силу приобретает закон, если он устраняет или смягчает
ответственность за совершенное правонарушение (ст. 54 Конституции
РФ, ст. 10 УК РФ, ст. 1.7 КоАП РФ). Так, согласно ст.10 УК РФ
уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий
наказание или иным образом улучшающий положение лица,
совершившего преступление, имеет обратную силу, т.е.
распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до
вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих
наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость.
2. Обратную силу приобретает закон, если это прямо предусмотрено
самим законом. Так, ст. 11 уже упоминавшегося Федерального закона
«О введении в действие части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации» гласит: «Действие ст. 234 Кодекса
(приобретательная давность) распространяется и на случаи, когда
владение имуществом началось до 1 января 1995 г. и продолжается в
момент введения в действие части первой Кодекса».[3]

Разновидностью утраты силы актом (законом) силы, является приостановление
его действия. Утрата законом силы означает, что с этого момента он не может
применяться. Утрата законом силы может произойти, прежде всего, в
результате его официальной отмены специальным распоряжением
государственного органа.

В настоящее время, на территории Украины действует определенный порядок
принятия и отмены действия законов.
Прежде всего, проявляется законодательная инициатива. Она принадлежит
строго определенному в Конституции кругу органов и должностных лиц,
выражается в правомочии их вносить в Верховную Раду Украины предложения о
принятии закона, которое влечет за собой обязанность обсуждения вопроса о
включении его в повестку дня очередной сессии.

Рассмотренные и одобренные Верховной Радой законопроекты подписывает
Председатель Верховной Рады Украины (в пятидневный срок) и безотлагательно
направляет их Президенту Украины (вместе с законами или постановлениями
Верховной Рады о порядке введения законов в силу).

Президент Украины в течение пятнадцати дней после получения закона
подписывает его, принимая к исполнению, и направляет его в течение 24 часов
в Президиум Верховной Рады для регистрации и опубликования.

Президент имеет право наложить вето на рассматриваемый закон или его часть.
Также он может вернуть закон со своими мотивированными и сформулированными
предложениями в Верховную Раду для повторного рассмотрения. Если при
повторном рассмотрении закон будет вновь принят не менее чем двумя
третямитретями от ее конституционного состава, Президент Украины обязан его
подписать и официально обнародовать в течение десяти дней.

В случае повторного принятия закона Верховной Радой Украины без учета
предложений Президента, он имеет право на передачу закона в конституционный
суд.

Подписанные Президентом Украины законы и другие нормативные акты, принятые
Верховной Радой Украины, публикуются на государственном и русском языках
Президиумом Верховной Рады Украины в «Ведомостях Верховной Рады Украины» в
течение тридцати дней, а также в газете «Голос Украины » в течение пяти
дней с его официального принятия.

Законы и другие нормативные акты Верховной Рады могут быть опубликованы и в
других изданиях, обнародованы по телевидению, по радио, переданы
телеграфом, отосланы соответственным государственным органам, органам
местного и регионального самоуправления, объединениям граждан.

Президиум Верховной Рады обеспечивает публикацию законов на языках
национальных меньшинств, проживающих на территории Украины.

При обнаружении в копиях или публикациях закона ошибки, она исправляется в
течение трех дней со дня выявления.

Действие во времени вошедшего в силу закона можно рассмотреть на примере
уголовного закона. В каждый данный момент времени суд имеет перед собой
только один закон, регулирующий то или иное отношение. Двух законов,
регулирующих одно и то же отношение, квалифицирующих и устанавливающих
наказание для одного и того же преступного деяния, в одно и тоже время (из
вышеописанного) быть не может.

К каждому преступному деянию, совершенному на отрезке времени,
соответствующем сроку действия данного закона, суд применяет этот закон.
Это обычное действие уголовного закона или его немедленное действие.

— B — — — —

Однако в Основах уголовного законодательства есть статьи, по которым к
преступлению, совершенному до введения в действия закона, которым
руководствуется на данный момент суд, последний должен применить закон,
действовавший в момент совершения преступления, то есть старый закон.

Получается, что в период действия нового закона суд применяет отмененный,
недействующий закон. Вследствие распоряжения законодателя как бы продляется
жизнь старого закона. По этому такое действие закона называют переживанием
старого закона или его ультраактивностью.

Наконец, когда в качестве исключения из общего правила к деянию,
совершенному в период действия старого закона, применяется новый закон,
такое действие называют его обратным действием (обратной силой) или его
ретроактивностью.

..
В основах уголовного законодательства запрещают применение закона с
обратной силой, если он усиливает наказание, но запрещение это относится к
судье и не может ограничить законодателя.

Существуют четыре способа придания любому закону обратной силы:

1. Указание законодателя.

2. « Молчаливое» придание закону обратной силы. Иногда мы не находим ни
каких прямых указаний о действии его во времени, но по своему
существу, по своему содержанию закон имеет обратную силу. Путем
толкования закона делается вывод о желании законодателя придать закону
обратную силу.

2.1. Обратная сила разъяснительных законов.

К законам, имеющим обратную силу по своему существу, относят
разъяснительные законы. Некоторые ученые возражали против этого, считая,
что разъяснение или толкование представляет собой новый закон, новую норму,
и, во всяком случае, для придания ему обратной силы требуется специальное о
том указание законодателя. Большинство, однако, придерживается того мнения,
что толкование составляет одно целое с толкуемым законом и потому оно
действует с того же времени.

Придание обратной силы закону посредством коллизионной нормы. Норма
эта обязыывает признать обратную силу некоторым законам.

ИтакО, обратная сила закона -– такое действие закона во времени, при
котором он распространяется на случаи, имевшие место до вступления его в
законную силу. Применение закона с обратной силой иногда происходит очень
болезненно в тех случаях, когда это относится к правам граждан. По этому,
требует особого внимания для поддержания правопорядка в обществе и
государстве.это такое действие закона во времени, при котором он распростра
няется на случаи, имевшие место до вступления его в законную

силу. Применение закона с обратной силой иногда происходит очень
болезненно в тех случаях, когда это относится к правам граждан. Поэтому,
требует особого внимания для поддержания правопорядка в обществе и
государстве.

3. Действие норм права в пространстве.

Действие норм права и нормативных правовых актов в пространстве это
их действие в пределах определенной территории. Нормы права, установленные
или санкционированные государством, как правило, действует в пределах
территории государства. Аналогичным образом действуют и содержащие нормы
права нормативные акты.

— C — — — —

Законы (нормативно-правовые акты) обладают свойством действия не
только во времени, но и в пространстве. Еще в первобытнообщинном строе с
его замкнутым натуральным хозяйством и родоплеменной организацией каждая
единица живетлажила по своим обычаям. Изгнание из племени было почти
равносильно смерти, потому что во всяком другом племени изгнанник лишался
защиты общества. Немногим в этом отношении отличается право
рабовладельческого общества. В Римской империи иностранец первоначально не
имел никаких прав, был «врагом», стоящим вне закона. Постепенно, по мере
развития обмена, для лиц, не имевших прав римского гражданина, создается
особое право — jus qenteum, которое, однако, также было римским правом,
действующим на территории Римской империи.

В средние века во времена «варварских правд» всякий носил свои законы:
салический франк, где бы он ни находился, подчинялся своим законам,
рипуарский франк — рипуарским, сакс — саксонским. Но по мере преодоления
остатков первобытнообщинного строя принцип персональный, принцип закона
происхождения уступает место принципу территориальному.

Постепенно возникает и формулируется принцип суверенитета —
верховенства государственной власти, ее независимости и полновластия по
отношению к кому и к чему бы то ни было. Всякая государственная власть
распространяется только на определенную территорию; распространение же
велений государственной власти вне территории данного государства есть
нарушение суверенитета другого государства. Поэтому принцип суверенитета и
принцип территориального действия законов взаимосвязаны самым тесным
образом: власть государства ограничена его территориальными пределами
(границами) и действие его велений (законов) не выходит за эти пределы.

Под понятием государственной границы понимается линия и проходящая по
ней вертикальная поверхность, определяющая пределы территории суши, недр,
вод, воздушного пространства государства.

Следовательно, территория государства включает в себя:

1. Ччасть суши с внутренним водным пространством в пределах границ
государстваенных границ;

2. Ввнутренние территориальные воды в пределах двенадцати морских миль
(одна морская миля равна 1852 метрам);

3. Ввоздушный столб над территорией государства (на высоте до 35
километров);

4. Ввоздушные и морские суда военного и гражданского флота, находящиеся в
открытом море или воздухе под флагом или гербом государства;

5. Ттак называемая квазитерритория (территория посольств или консульств,
пользующихся особым правовым режимом).

Однако принцип строго территориального действия законов очень скоро
вступил вступает в противоречие с развитием экономических связей между
странами, вызванных созданием международного рынка. По этому, если бы
Ккаждое государство было вольно устанавливать любые нормы и любым образом
регулировать отношения своих граждан с гражданами другого государства,
результатом можетгламогла оказаться изоляция этого государства, что, в
конечном счете, для него же было не невыгодно.

Государства начали заключать различные соглашения, подписывать
договоры, посещать соседей с официальными визитами. И, постепенно

Постепенно, от строго территориального принципа государства пришли к
признанию экстерриториального действия некоторых законов, выработались
принципы установления подлежащего применению права.

В настоящее время уже не подвергается сомнению то, что законы имеют
территориальное действие, но в особом порядке и в особых случаях и
экстерриториальное действие.

Сказанное относится главным образом к международным,
межгосударственным отношениям. Однако вопрос о территориальном и
экстерриториальном действии законов возникает и по отношению к правовым
нормам, издаваемым властью территориальных единиц данного государства.

Принцип территориального и экстерриториального действия закона
неодинаково осуществляется в различных отраслях права. Наиболее строго
территориальный принцип соблюдается в таких отраслях, как государственное,
административное, уголовное, процессуальное право, а наибольшая
экстерриториальность наблюдается у норм гражданского, торгового, семейного
права.

Действуя в пределах территории государства, нормы права и нормативные
правовые акты могут распространять свое действие как на всю территорию, так
и на отдельные ее части. На всю территорию государства распространяют свое
действие обычно те нормы права, которые содержатся в нормативных актах
центральных органов государственной власти. На отдельных частях
государственной территории могут действовать как нормы, содержащиеся в
актах центральных органов государственной власти, так и нормы, содержащиеся
в актах местных органов государственной власти или органов местного
самоуправления. Например, в Российской Федерации некоторые нормативные акты
федеральных, т.е. центральных, органов действуют не на всей территории
государства, а на той или иной ее части (в районах Крайнего Севера, в
пограничных зонах и т.д.). В федеративных государствах, поскольку субъекты
федерации могут иметь свое законодательство, нормативные акты субъекта
федерации действуют на территории субъекта, но в определенных случаях могут
применяться и на территории других субъектов федерации.

3.1. Экстертерриториальность действия закона.

Несмотря на то, что установленные или санкционированные государством
нормы права, как правило, действуют в пределах территории государства, в
определенных случаях возможно их экстерриториальное действие, т.е. действие
за пределами территории государства.
Экстерриториальное действие норм права, а также нормативных правовых
актов, имеет место в следующих случаях.
Во-первых, в случае нахождения граждан за границей. Граждане
государства, находящиеся за границей, всегда сохраняют правовую связь со
своим государством. Во многих государствах в соответствии с международным
правом действуют конституционные и специальные нормы, обеспечивающие права
и законные интересы своих граждан, находящихся вне пределов государства.
Кроме того, нормы права, будучи общеобязательными правилами поведения,
обязательны для граждан не только на территории государства, но и за ее
пределами. Поэтому граждане государства, находящиеся за границей, обязаны
подчиняться не только законодательству страны пребывания, но и
законодательству своей собственной страны. Так, согласно ст. 12 УК РФ
граждане Российской Федерации, совершившие преступление вне пределов
Российской Федерации, если совершенное ими деяние признано преступлением в
государстве, на территории которого оно было совершено, и если они не были
осуждены в иностранном государстве, подлежат уголовной ответственности по
Уголовному кодексу Российской Федерации.
Во-вторых, в случае заключения соглашений с другими государствами, в
соответствии с которыми определенные правовые нормы одного государства
действуют на территории другого и наоборот. Особенно это касается норм
гражданского, коммерческого, трудового, финансового и некоторых других
отраслей права.
В-третьих, в случае действия на территориях со смешанным правовым
режимом.
К таким территориям относятся континентальный шельф и исключительная
экономическая зона. Континентальный шельф – это морское дно и его недра,
расположенные за пределами территориального моря прибрежного государства до
внешней границы подводной окраины материка, а исключительная экономическая
зона – это морское пространство шириной до 200 морских миль, расположенное
за внешней границей территориального моря и примыкающее к нему. Эти
территории не входят в состав территории прибрежных государств и вообще не
являются территорией какого-либо государства. Вместе с тем прибрежные
государства обладают определенными суверенными правами на этих территориях.
Они имеют исключительные права на разработку и использование живых и
неживых ресурсов и некоторые другие виды деятельности в пределах
континентального шельфа и исключительной экономической зоны. В этой связи
на данных территориях помимо норм международного права действуют также
правовые нормы соответствующих прибрежных государств. А поскольку эти
территории не входят в состав территории какого-либо государства, то
действие на этих территориях правовых норм прибрежного государства следует
рассматривать как их экстерриториальное действие.

Своеобразно действие уголовного права. На территории каждого
государства его уголовное право ко всем лицам, находящимраспространяется на
всех лиц, находящихся на его территории, включая иностранцев, то есть,
применяется территориальный принцип. Это положение записано, например, в
статье 4 Уголовного Кодекса Украины. По положению, лицо, совершившее
преступление на территории данного государства, несет уголовную
ответственность по Уголовному кодексу данного государства.

Однако преступление может быть начато на территории одного
государства, а пресечено или окончено на территории другого государства,
входящего в СНГ. На данный момент, в действующем праве не существует
специальной нормы, решающей этот вопрос. Все решается практикой, следующим
образом: применяется закон того государства, где преступление было
пресечено или окончено. Здесь действует принцип так называемого единства
или повсеместности действия уголовного закона, то есть, считается, что
преступление совершено на территории всех государств, в любом из этих мест.
Таким образом, любое из государств, на территории которого совершена хотя
бы «часть» преступных действий, может применять по отношению к преступлению
свои уголовные законы. В связи с этим возникает вопрос о территории
государства.

К вышеизложенному (смотри «границы») по данному вопросу можно добавить, что
существуют также объекты, не являющиеся территорией государства, но на
которые распространяются уголовные законы данного государства:

1. континентальный шельф — продолжение берега под водой до начала
естественного склона;

2. 200-мильная экономическая зона — это так называемая рыболовная зона;

3. подводные кабели и трубопроводы;

4. Антарктида (Антарктида — континент и острова). Здесь речь идет о
научных станциях, поскольку само по себе это пространство — «ничейная»
земля;

5. объекты, запущенные в космос (само космическое пространство — это
открытое пространство).

Однако и уголовному праву знакомо понятие экстерриториальности.
Вопрос об уголовной ответственности дипломатических представителей
иностранных государств и иных граждан, которые согласно действующим законам
и международным соглашениям неподсудны по уголовным делам, украинским
судебным учреждениям, в случае совершения этими лицами преступления на
территории Украины, разрешаются дипломатическим путем.
Это означает, что в определенных условиях некоторые лица освобождаются от
наказания по законам, действующим в пределах данной территории. Но к этим
лицам на данной территории не применяется и их национальный закон.

Наряду со всем вышеперечисленным, существует понятие экстерриториального
действия законов внутри государства.

— C — — — —
— 1 —
— — —

Территория государства делится на части. Эти части могут обладать
известной самостоятельностью, автономией, самоуправлением. Территория
государства или его самоуправляемых частей делится также на
административные единицы. Каждая автономная или административная единица
имеет свои органы власти и управления, которые издают нормативные акты. Эти
нормативные акты действуют, как правило, в пределах территориальной власти
данного органа,. нНоо в смысле признания юридические акты территориальных
единиц имеют экстерриториальное действие. Однако имеется существенное
различие в международном и внутригосударственном действии законов в этом
отношении: применение иностранного закона даже в виде его признания
является исключением, установленным внутренними и международными нормами.
Признание же юридических актов внутри данного государства является
правилом.

Как, например: акты Верховной Рады, указы президента обязательны для всего
государства, если даже оно действуют нав определенной части территории
(например, объявление какой-то местности на военном положении). Акты
Верховногой СоветаРады Крыма (если они согласуются с актами, издаваемыми
Верховной Радой) действуют на всей территории Крыма (исключением может быть
только Севастополь).

По Конституции в территориальный состав Украины входят: Автономная
Республика Крым,. Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая,
Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковска, Киевская,
Кировоградская, Луганская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровненская,
Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская,
Черновицкая, Черниговская области, г. Города Киев и Севастополь.

Города Киев и Севастополь имеют специальный статус, который определяется
законами Украины.

Особое место следует уделить Автономной Республике Крым. Она является
неотъемлемой составной частью Украины и в пределах полномочий, определенных
Конституцией Украины, решает вопросы, отнесенные к ее ведению.

Автономная Республика Крым имеет свою конституцию, которую принимает
Верховная Рада Автономной Республики Крым и утверждает Верховная Рада
Украины. Нормативно-правовые акты Верховной Рады Автономной Республики Крым
не могут противоречить Конституции и законам Украины, и принимаются в
соответствии с ними и во их исполнение.

Верховная Рада Автономной Республики Крым в пределах своих полномочий
принимает решения и постановления, являющиеся обязательными к исполнениюдля
исполнения в Автономной Республике Крым.

Автономная Республика Крым осуществляет нормативное регулирование по
вопросам:

сельского хозяйства и лесов;

мелиорации и карьеров;

общественных работ, ремесел и промыслов; благотворительной деятельности;

градостроительства и жилищного хозяйства;

туризма и гостиничного дела, ярмарок;

музеев, библиотек, театров, других учреждений культуры, историко-культурных
заповедников;

транспорта общего пользования, автодорог, водопроводов;

охоты, рыболовства;

санитарной и лечебной служб;

Также правом местного самоуправления обладают территориальные громады.

Особенности осуществления местного самоуправления в Киеве и Севастополе
определяются отдельными законами Украины.

Органы местного самоуправления в пределах полномочий, определенных законом,
принимают решения, являющиеся обязательными к исполнениюдля исполнения на
соответствующей территории.

Права местного самоуправления защищаются в судебном порядке.

Часто возникает необходимость выбора между различными законами
самоуправляемых частей государства в случае так называемых « межобластных
коллизий законов». Так в царской России, представлявшей собой унитарное
государство, действовали, тем не менее, различные правовые системы: Свод
законов Российской империи;, кодекс Наполеона (царство Польское);, Свод
местных узаконений остзейских губерний (прибалтийские губернии) и другие.
Тем более это имеет место в государствах с федеративным устройством:
различные правовые системы существуют в штатах США; до 1951 года в Словакии
действовало венгерское гражданское право, а в Чехии и Моравии — австрийское
гражданское право.

В Советском Союзе часто возникали противоречия между республиканскими
законами. Например, Узбекская ССР приняла и ввела в действие новый
Гражданский кодекс намного раньше, чем РСФСР, и различия между этим
кодексом и действовавшим в РСФСР старым Гражданским кодексом были довольно
существенными. По этому кодексу брачный возраст был 18 лет, а по
действовавшему в Украинской ССР — 16 лет.

Различие законов союзных республик касалось и уголовного
судопроизводства в уголовно-процессуальных кодексах. Например, в УПК РСФСР,
УПК Молдавской ССР, УПК Грузинской ССР, УПК Белорусской ССР
предусматривалась ответственность потерпевшего за отказ или уклонение от
дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, а в УПК РСФСР и УПК
Грузинской ССР — также и ответственность потерпевшего за неявку без
уважительной причины. Статья 72 УПК Украинской ССР предусматривала
ответственность потерпевшего только за дачу ложных показаний. В статье 49
УПК Казахской ССР вообще не решался вопрос об ответственности потерпевшего.

Внутригосударственные столкновения законов могут возникать не только
между законами республик, автономий, но и между юридическими актами в
пределах одной из них. Так, в реализации Указа Президиума Верховного Совета
РСФСР от 26 июля 1962 года об изъятии строений, приобретенных на нетрудовые
доходы, встретились затруднения, связанные с тем, что решение исполкома
Совета депутатов трудящихся в месте жительства владельца или в месте его
работы может не быть исполнено в месте нахождения строения. Строго говоря,
решение должно было быть выполнено, ибо оно направлялось в суд, а судебные
решения об изъятии строений были обязательны на территории всего Союза ССР.
Но поскольку речь идет не только об изъятии строения, а также и об
определении его дальнейшей судьбы, местные органы власти того места, где
находится строение, могут иметь другие намерения, что должно было сказаться
на исполнении решения суда. Обсудив этот вопрос, Прокуратура СССР совместно
с Верховным Судом СССР пришли к выводу, что материалы об изъятии строений
должны рассматриваться исполкомами Советов депутатов и судами по месту
нахождения строения. Таким образом, был применен принцип lexlax reiray
sitaesetae (закон местонахождения вещи). Решение было интересно тем, что
этот принцип применим не только к определению гражданской подсудности и
применению гражданских законов, но и к административному отношению
(рассмотрение вопросов исполкомами Советов депутатов трудящихся).

Наконец, можно привести конкретный пример столкновения между законами,
существовавшими в республиках СССР. По действовавшему в Украинской ССР,
законодательству заявление о признании лица безвестно отсутствующим
следовало подавать в суд по известному последнему известному месту
жительства отсутствующего, а по законодательству РСФСР — по месту
жительства заявителя. Проживавшая в УССР гражданка обратилась в 21962 году
с заявлением о признании ее мужа безвестно отсутствующим в народный суд
города Саратова, где ее муж имел последнее известноизвестное последнее
место жительства, но, руководствуясь законами РСФСР, суд не принял
заявление, признав себя не компетентными, а судебная коллегия Саратовского
областного суда своим определением от 2 июня 1962 года признала этот отказ
правильным, поскольку по законам РСФСР это заявление должно рассматриваться
по месту жительства истицы, то есть в УССР. Но там ее заявление тоже не
приняли (ссылаясь на закон УССР). В такой ситуации возникает положение,
широко известное в международном частном праве под названием «обратной
отсылки», когда каждое из законодательств или судебных учреждений сторон
признает себя некомпетентным к рассмотрению спора и отсылает к
законодательству противной стороны.

В настоящее время те законы, которые были включены в УК союзных
республик (если нет специальной оговорки об их отмене) действуют как
уголовные законы самостоятельных государств (в некоторых из них уже принят
новый УК).

В существующем УК государств СНГ, можно выделить три группы норм:

1. нормы воспроизводящие, те нормы, которые текстуально воспроизводят
бывшие союзные законы;

2. нормы развивающие, то есть нормы, которые развивают положения
общесоюзных законов, поскольку такое право специально было оговорено
или вытекало из смысла союзного закона;

3. нормы первоустанавливающие — нормы собственно республиканские, которые
отсутствовали в союзных уголовных законах.

2 июля 1991 года Верховный Совет Союза ССР принял новые Основы
уголовного законодательства Союза ССР и республик. Предусматривалось
создание Федерального УК. В нем предполагалось «собрать» общесоюзные
уголовные законы. Иначе говоря, появилась идея дуализма уголовного
законодательства — федеральное законодательство, не инкорпорированное в УК
республик, и отдельно — УК республик.

На наших глазах Союз ССР перестал существовать, и образовалось
содружество самостоятельных суверенных государств (СНГ). В связи с этим,
встает вопрос о действии союзных законов территории этих государств. Здесь
следует исходить из того, что если нет специального закона и нет запрета
применять в этом случае союзные законы, то они могут применяться. Именно
так решен этот вопрос в Декларациях о независимости и суверенитете
отдельных государств, входящих ранее в состав Союза ССР. Такое же решение
принял и Верховный Совет Украины в постановлении от 12 сентября 1991года.
«О порядке временного действия на территории Украины отдельных актов
законодательства Союза ССР»

Следует отметить также, что если ранее признавали приоритет
национального, а не международного законодательства, то в настоящее время
признается примат международного права. Поэтому все уголовные законы
приводятся в соответствие с нормами международного права и международных
договоров. Так, Законом Украины от 10 декабря 1991года « О действии
международных договоров на территории Украины» прямо закреплено, что
заключенные и надлежащим образом, ратифицированные Украиной международные
договоры, составляют неотъемлемую часть национального законодательства
Украины и применяются в порядке, предусмотренном для норм национального
законодательства.Так, Законом Украины от 10 декабря 1991года « О действии
международных договоров на территории Украины» прямо закреплено, что
заключенные и надлежащим образом, ратифицированные Украиной международные
договоры составляют неотъемлемую часть национального законодательства
Украины и применяются в порядке, предусмотренном для норм национального
законодательства.

Итак, законы (нормативно-правовые акты), имеют экстерриториальное
действие не только между государствами, но и внутри них. Также можно
отметить, что экстерриториальность выступает и в форме иммунитета
дипломатических и консульских представителей, а также в возможности
применения актов уголовно-правового характера на территории другого
субъекта федерации, автономии, где совершено преступление, независимо от
того, где задержан и привлечен к ответственности преступник.

Территориальным аспектом предопределено, по существу, и действие
законов (нормативно-правых актов) по кругу лиц, так как они имеют силу в
отношении всех физических и юридических лиц, находящихся на той или иной
территории.

4. Действие норм права по кругу лиц.

С действием норм права в пространстве тесно связано их действие по кругу
лиц. По общему правилу, правовые нормы каждого конкретного государства,
распространяются на всех лиц, проживающих или находящихся на территории
данного государства. Это и граждане государства, и иностранцы, и лица без
гражданства, и государственные органы, и различные организации, и прочие
лица, являющиеся субъектами права. В то же время из этого правила есть
исключения.
Во-первых, в каждом государстве имеются правовые нормы, которые
распространяются только на граждан государства и не действуют в отношении
иностранцев и лиц без гражданства. Так, например, в Российской Федерации
иностранцы и лица без гражданства не могут избирать и быть избранными в
органы государственной власти, не могут быть назначены на некоторые
государственные должности (в частности, судьи, прокурора, нотариуса), не
обязаны нести военную службу и т.д.
Во-вторых, отдельные нормы права распространяют свое действие только на
определенные категории субъектов: должностных лиц, военнослужащих, врачей,
учителей, студентов и т.д. Например, норма, содержащаяся в ч. 1

ст. 285 Уголовного кодекса Российской Федерации (злоупотребление
должностными полномочиями), действует только в отношении должностных лиц.
В-третьих, дипломаты, консульские работники, другие лица, обладающие
дипломатическим иммунитетом, не могут быть привлечены к уголовной или
административной ответственности, не подлежат аресту и задержанию в случае
совершения ими соответствующих правонарушений на территории страны
пребывания. Вопрос о их ответственности за данные правонарушения решается
дипломатическим путем.
Кроме того, в отношении граждан, а в ряде случаев и некоторых других лиц
(иностранцев, лиц без гражданства, организаций), нормы права действуют не
только на территории собственного государства, но и за его пределами. Так,
например, граждане обязаны соблюдать правовые нормы своей страны независимо
от того, где они находятся, а иностранцы, лица без гражданства, иностранные
организации обязаны соблюдать законы прибрежного государства на
континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне
— D — — — —

Законы в объективном смысле призваны регулировать поведение людей и их
объединений, предоставляя им свободу действий, возможность использования
материальных и духовных благ, а также связывая их свободу и поведение
определенными рамками, предписаниями, ограничениями.

Предоставляемая нормами права свобода, возможность поведения носит (в
русском языке) то же название — право. Но это уже не объективная норма, а
то, что по объективному праву (закону) принадлежит субъекту, составляет его
личную свободу, возможность поведения, пользования какими — либо благами.

Такая свобода и возможность поведения, закрепленная законом,
называется субъективным правом.

Субъективное право — конкретное право определённого лица (физического или
юридического), то есть закрепленная законом возможность действовать
определённым образом и требовать определённых действий (или воздержания от
действий) от др. лиц. Так, собственник может владеть, пользоваться и
распоряжаться своим имуществом и требовать от др. лиц воздержаться от
посягательства на его право. Обладатель С. п. в случае его нарушения кем-
либо может прибегнуть к принудительной силе государства для реализации и
защиты своего права (например, обратиться в суд). По способу защиты
различают абсолютные и относительные С. п. При абсолютном С. п. владелец
может требовать конкретных действий или воздержания от действий от
неопределенно широкого круга лиц. Так, автору принадлежит право на
неприкосновенность произведения, и он может запретить любому лицу вносить в
него какие-либо дополнения, сокращения или изменения, а также требовать
совершения действий, необходимых для восстановления нарушенного права. При
относительном С. п. требования обладателя С. п. могут быть обращены только
к конкретному лицу или кругу лиц (например, права кредитора по отношению к
должнику).

Ограничения свободы и предписания определенного поведения также
обращены к отдельным людям и организациям. Они устанавливают для них
должное поведение, которое называют юридической обязанностью.

Правовые отношения, складывавшиеся в разные эпохи, несомненно,
зависели от уровня развития производства и обмена товаров, и в значительной
мере определялись им. Но правовые отношения также испытывают влияние
политики, сложившихся в обществе форм семьи, различных идей, взглядов,
представлений людей, общественной нравственности.

Наряду с производственными отношениями во всех сферах жизни (в том
числе и в экономике) возникают индивидуально-волевые отношения. Именно
такие действия и взаимосвязи людей регулируются правом (законами) и,
следовательно, приобретают форму правоотношений. Индивидуальные,
экономические, политические, социальные, культурные, семейные и иные
отношения, сохраняя свое особое содержание, приобретают с помощью права
новое качество. Теперь они облекаются в форму юридических прав и
обязанностей сторон. Эти права и обязанности охраняются и обеспечиваются
государством.

В практике частноправового регулирования действует принцип «разрешено
все, что не запрещено законом». В условиях индивидуальной свободы, при
четких её границах и охране интересов личности и общества, возникновение
правоотношений, прямо не предусмотренных законом, вполне допустимо.В
условиях индивидуальной свободы, при четких ее и охране интересов личности
и общества, возникновение правоотношений, прямо не предусмотренных законом,
вполне допустимо.

В правовых отношениях участвуют люди и их объединения: государство и
его органы, предприятия, учреждения, общественные и религиозные
организации. Для того чтобы быть участниками правоотношений они должны
обладать определенными качествами, предусмотренными законом. Совокупность
этих качеств образует понятие субъекта права, или правосубъектности лица
(организации).

Под правоспособностью понимается способность иметь права и обязанности,
предусмотренные законом. Под дееспособностью — способность своими
действиями приобретать права и создавать для себя юридические обязанности.
Различение пПраво — и дееспособности важно для физических лиц, органов
государства, общественных организаций эти понятия, как правило, неразрывны.

Правовой статус — это признанная конституцией и законами совокупность
исходных, неотчуждаемых прав и обязанностей человека, а также полномочий
государственных органов и должностных лиц.

В сфере частного права (гражданского, семейного, трудового, земельного и т.
п.) субъекты права подразделяются на физических и юридических лиц. К
физическим лицам относятся все граждане, а также иностранцы и лица без
гражданства. Иначе говоря, это люди, за которыми признаются
правоспособность и дееспособность..

Правоспособность — это установленная (признанаяпризнанная) в законе
возможность субъекта быть носителем прав и обязанностей, предпосылка
существования субъективного права.

Дееспособность — это установленная (признанаяпризнанная) в законе
возможность лица своими собственными действиями приобретать и осуществлять
права и обязанности

Такая классификация отражает равенство субъектов в сфере частного
права, где не должно быть подчинения одной стороны отношения другой. По
этому законодательство не делает различий между государством и его
органами, предприятиями и учреждениями — все они выступают в частноправовых
отношениях как равноправные субъекты и имеют равную защиту своих интересов.

Все физические лица в частноправовых отношениях также имеют равную
правоспособность. Она возникает с момента рождения человека (а в
наследственном праве учитываются и интересы еще не родившегося ребенка) и
прекращается с его смертью (воля наследодателя защищается и после его
смерти). Все граждане Украины имеют равную и полную (по объему)
правоспособность. Для иностранцев могут быть ограничения (необходимость
получения лицензий, квоты на въезд в страну, запрещение занимать некоторые
должности и т. п.).

Дееспособность физических лиц возникает с достижения восемнадцати лет.
В трудовом праве она наступает с шестнадцати лет.

Из всего вышеизложенного можно сказать: законы государства
распространяются на всех его жителей, не зависимо от возраста,
вероисповедания, и, даже, на еще не родившихся детей, а, также на волю уже
умерших лиц.

— D —
— -1 —
— — —

Но существуют такие общественные отношения, участниками которых могут
быть только граждане РоссииУкраины (или данной страны). Например, служба в
вооруженных силах, в органах внутренних дел, в налоговой службе. Также,
выплата государственных налогов касается только ее граждан.

По Украинскому законодательству занятие некоторых государственных постов
требует определенного срока проживания гражданина только на территории
Украины.

Например, на пост президента Украины может быть избран ее гражданин,
достигший тридцати пяти лет, имеющий право голоса (быть правоспособнымй),
проживающий в. Также он должен проживать на Украине в течение десяти
последних перед днем выборов лет и владеющийть государственным языком.

Народным депутатом Украины может быть ее гражданин, достигший на день
выборов двадцати одного года, имеющий право голоса и проживающий в Украине
в течение последних пяти лет.

Не может быть избран в Верховную Раду Украины гражданин, имеющий судимость
за совершение умышленного преступления, если эта судимость не погашена и не
снята в установленном законом порядке.

На должность судьи может быть избран гражданин Украины, не состоящий в
партиях, д. Достигший двадцати пяти летнего возраста, имеющий высшее
юридическое образование, стаж работы в области права не менее трех лет и
проживающий в Украине в течение последних десяти лет.

В законе есть исключения относительно иностранных граждан,
пользующихся дипломатическим иммунитетом. На таких лиц (послы, посланники,
поверенные в делах, члены дипломатического персонала и т. д.) в случае
совершения ими правонарушений нормы, устанавливающие ответственность законы
не распространяются, данный вопрос решается по дипломатическим каналам.

Существует три вида правового иммунитета:

1. 1 — Ииммунитет государства (принцип, согласно которому государству и
его органам не может быть предъявлен иск в суде иностранного
государства);

2. И2 — иммунитет консульский (совокупность льгот и преимуществ,
предоставляемых консульству). Его объем устанавливается внутренним
законодательством государств, а также международной Венской конвенцией
1963 года, двусторонними консульскими конвенциями и международными
обычаями);

3. 3 — Ииммунитет дипломатический (неприкосновенность личности, служебных
помещений, жилища и собственности, неподсудность судам государства
пребывания, освобождение от налогов, таможенного досмотра и т. д. Его
объем установлен Венской конвенцией 1962 года и другими договорами и
внутригосударственными законами)

Можно также отметить, что в феодальной Западной Европе понятие
иммунитет проявлялось в праве феодала осуществлять в своих владениях
некоторые государственные функции без вмешательства представителей
центральной власти. Обычно оформлялся королевской грамотой.

В наше время используются только вышеперечисленные первые три вида
иммунитета. По этому, предъявление иска к иностранному государству, его
обеспечение и взыскание на имущество иностранного государства, находящееся
в РоссииУкраине, могут быть допущены только с согласия компетентных органов
соответствующего государства.

Аккредитованные в РУкраинеоссии дипломатические представители
иностранных государств и другие лица, указанные в соответствующих законах и
международных договорах УкраиРоссиины, подлежат юрисдикции суда России
Украины по гражданским делам только в пределах, определенными нормами
международного права или договорами УкраиныРоссии.

В тех случаях, когда в иностранном государстве не обеспечивается Украине,
ее имуществу или представителям такая же судебная неприкосновенность,
какая, согласно статье 425 ГПКУ, обеспечивается иностранным государствам,
их имуществу или представителям в Украине или другим правомочным органом
может быть предписано в отношении этого государства применение ответных
мер.

В ГПКУ есть статья (426) об исполнении судебных поручений иностранных судов
и об обращении в суда Украины с поручениями к иностранным судам. В первой
части этой статьи определяется порядок исполнения поручений иностранных
судов судам Украины. Указанно, что суды Украины могут выполнять поручения
по вручению повесток, других документов, допросу сторон и свидетелей,
производству экспертизы, осмотру на месте и т. д. Эти действия не могут
исполняться, если это противоречит суверенитету Украины, угрожает ее
безопасности или не входит в компетенцию суда.
.

Во второй ее части допускаются обращение судов Украины с поручениями к
иностранным судам об исполнении отдельных процессуальных действий.

В статье 427 ,того же кодекса, устанавливается трехлетний срок
исполнительной давности для принудительного исполнения решений иностранных
судов.

А статья 428, этого же кодекса, устанавливает приоритет международного
договора перед законодательством Украины, если в нем содержатся иные
правила, чем содержащиеся в ее законодательстве о судебном
судопроизводстве.

Основания действия законов по кругу лиц различны:

. по принадлежности лица к государству (по гражданскому состоянию
различают состояние гражданства данного государства, иностранного
государства, состояние лица без гражданства);

. по признаку пола;

. по возрастному цензу;

. по профессиональной принадлежности (военнослужащие, специальные
служащие и т. п.);

. иные основания (например, инвалидность);
.

Граждане УкраиныРоссии в случае совершения преступления за границей
несут ответственность по украинскимРоссийским законам; если они понесли
наказание, то наш суд может смягчить или освободить от него полностью.

— ЕE — — —
— — — —

Подводя итоги проведенной работы, можно с уверенностью сказать, что
отдельные на первый взгляд темы на самом деле сильно взаимосвязаны:

5. Заключение.

Действие закона во времени неразрывно с его действием в пространстве и
по кругу лиц, так как даже само определение понятия закона отмечает
зависимость его распространения на время и место действия, а, также, на
всех лиц, находящихся на пространстве действия закона.

Даже всевозможные исключения в законах, затрагивающие, казалось бы,
совершенно отдельную область права, оказываются при более внимательном
рассмотрении настолько тесно связанными, что нельзя с уверенностью сказать,
где действие закона относится к пространственному, а где определяется
кругом лиц или четко временем. По этому юристам, законодателям очень важно
уметь определять эти характеристики, чтобы не допустить ошибок которые
могут привести к беспорядкам в обществе и международным скандалам.

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН :

1.
A — Действие закона во времени.

В — Обратная сила закона.

С — Действие закона в пространстве

— 1- Внутренняя экстерриториальность.

D — Действие закона по кругу лиц.

E — Вывод.Исключения.

F — Вывод.

Список использованной литературы:

1. Чибиряев С.А. История государства и права России. – М., 1998.
2. Корельский В.М. и Перевалов В.Д. Теория государства и права. – М.,
1997.
3. Черданцев А.Ф. Теория государства и права. – М., 1999.
4. Собрание законодательства РФ. 1994. №8. Ст. 801.
5. Собрание законодательства РФ. 1996. №22. Ст. 2663.
6. Лазарев В.В. Общая теория права и государства. – М., 1994
7. Пиголкин А.С. Общая теория права. – М., 1996.
8. Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Основы российского права. – М., 1996.
9. Никитин А.Ф. 200 вопросов и ответов по основам государства и права. –
М.,1996.
10. Конституция РФ. – М., 1993.
11. Уголовный кодекс РФ. – М., 1997.
12. Гражданский кодекс РФ. – М., 1995.

нн

————————
[1] Собрание законодательства РФ. 1994. №8. Ст. 801.
[2] Собрание законодательства РФ. 1996. №22. Ст. 2663.
[3] Часть первая Гражданского кодекса РФ была введена в действие с 1 января
1995 г.

Метки:
Автор: 

Опубликовать комментарий